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2 StR 56/22

Bundesgerichtshof, Entscheidung vom

StrafrechtBundesgerichtECLI:DE:BGH:2023:010323B2STR56
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Entscheidungsgründe
ECLI:DE:BGH:2023:010323B2STR56.22.0 BUNDESGERICHTSHOF BESCHLUSS 2 StR 56/22 vom 1. März 2023 in der Strafsache gegen 1. 2. 3. 4. wegen schweren Wohnungseinbruchdiebstahls u.a. hier: Revisionen der Angeklagten J. , S. und D. - 2 - Der 2. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat nach Anhörung der Beschwerde- führerinnen und des Generalbundesanwalts – zu Ziffer 5. auf dessen Antrag – am 1. März 2023 gemäß § 46 Abs. 1, § 349 Abs. 2 und 4, § 354 Abs. 1 analog, § 357 Satz 1 StPO beschlossen: 1. Der Antrag der Angeklagten J. auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen die Versäumung der Frist zur weiteren Begründung der Revision gegen das Urteil des Landgerichts Köln vom 28. Juni 2021 wird als unzulässig verworfen. 2. Auf die Revision der Angeklagten J. wird das vorbezeich- nete Urteil, soweit es sie betrifft, a) dahin geändert, dass aa) sie des schweren Bandendiebstahls in 31 Fällen, davon in 19 Fällen in Tateinheit mit schwerem Wohnungseinbruch- diebstahl, versuchten schweren Bandendiebstahls in sechs Fällen, davon in zwei Fällen in Tateinheit mit ver- suchtem schweren Wohnungseinbruchdiebstahl, Dieb- stahls, versuchten Diebstahls und Computerbetrugs in 15 Fällen schuldig ist; die für Fall 26 verhängte Einzel- strafe entfällt, bb) gegen sie, gesamtschuldnerisch haftend, die Einziehung des Wertes von Taterträgen in Höhe von 140.353 Euro angeordnet wird; die weitergehende Anordnung entfällt. b) aufgehoben im Ausspruch - 3 - aa) über die Einzelstrafen in den Fällen 1 bis 17 und 36 bis 55 der Urteilsgründe, bb) über die Gesamtstrafe; die zugehörigen Feststellungen bleiben jedoch aufrechterhal- ten. Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zu neuer Verhand- lung und Entscheidung, auch über die Kosten des Rechtsmit- tels der Angeklagten J. , an eine allgemeine Strafkam- mer des Landgerichts zurückverwiesen. 3. Auf die Revision der Angeklagten S. wird das vorbezeich- nete Urteil, soweit es sie betrifft, dahin geändert, dass a) sie des schweren Bandendiebstahls in 31 Fällen, davon in 19 Fällen in Tateinheit mit schwerem Wohnungseinbruchdieb- stahl, und wegen versuchten schweren Bandendiebstahls in sechs Fällen, davon in zwei Fällen in Tateinheit mit versuch- tem schweren Wohnungseinbruchdiebstahl schuldig ist, b) gegen sie, gesamtschuldnerisch haftend, die Einziehung des Wertes von Taterträgen in Höhe von 140.353 Euro angeord- net wird; die weitergehende Anordnung entfällt. 4. Auf die Revision der Angeklagten D. wird das vorbezeich- nete Urteil, soweit es sie betrifft und auch hinsichtlich der nicht revidierenden Mitangeklagten Dj. , dahin geändert, dass sie jeweils des schweren Bandendiebstahls in 15 Fällen, davon - 4 - in zehn Fällen in Tateinheit mit schwerem Wohnungseinbruch- diebstahl, schuldig sind. 5. Die weitergehenden Revisionen der Angeklagten werden verwor- fen. 6. Die Angeklagte D. hat die Kosten ihres Rechtsmittels zu tragen. Hinsichtlich der Angeklagten S. wird von der Auf- erlegung der Kosten und Auslagen des Revisionsverfahrens ab- gesehen. Gründe: Das Landgericht hat die Angeklagte J. wegen schweren Banden- diebstahls in 31 Fällen, davon in 22 Fällen in Tateinheit mit schwerem Wohnungs- einbruchdiebstahl, versuchten schweren Bandendiebstahls in sechs Fällen, da- von in zwei Fällen in Tateinheit mit versuchtem schweren Wohnungseinbruch- diebstahl, Diebstahls in zwei Fällen, wobei es in einem Fall beim Versuch blieb, und Computerbetrugs in 16 Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Jah- ren verurteilt. Es hat angeordnet, dass die in Frankreich erlittene Freiheitsentzie- hung im Verhältnis 1:1 auf diese anzurechnen ist. Die zur Tatzeit heranwachsende Angeklagte S. hat es wegen schweren Bandendiebstahls in 31 Fällen, davon in 22 Fällen in Tateinheit mit schwerem Wohnungseinbruchdiebstahl, und wegen versuchten schweren Ban- dendiebstahls in sechs Fällen, davon in zwei Fällen in Tateinheit mit versuchtem 1 2 - 5 - schweren Wohnungseinbruchdiebstahl, zu einer Einheitsjugendstrafe von drei Jahren verurteilt. Ferner hat es die Angeklagte D. und die nicht revidierende Mitan- geklagte Dj. jeweils wegen schweren Bandendiebstahls in 15 Fällen, da- von in zwölf Fällen in Tateinheit mit schwerem Wohnungseinbruchdiebstahl, schuldig gesprochen und Gesamtfreiheitsstrafen von vier (D. ) bzw. fünf Jahren (Dj. ) verhängt. Schließlich hat das Landgericht Einziehungsentscheidungen getroffen. Hiergegen richten sich die auf die Rüge der Verletzung sachlichen Rechts gestützten Revisionen der Angeklagten. Die Angeklagte J. beanstandet zudem das Verfahren. Die Rechtsmittel haben den aus der Entscheidungsformel ersichtlichen Erfolg. Im Übrigen sind sie unbegründet im Sinne des § 349 Abs. 2 StPO. I. Der von der Angeklagten J. erhobenen Verfahrensbeanstandung bleibt der Erfolg ebenso versagt (1.) wie ihrem Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen die Versäumung der Frist zur weiteren Begründung dieser Rüge (2.). 1. Die Verfahrensrüge, mit der die Angeklagte eine Verletzung der Vor- schriften zur Verständigung geltend macht, ist unzulässig. a) Die Revision hat Folgendes vorgetragen: 3 4 5 6 7 8 - 6 - aa) Am zweiten Tag der Hauptverhandlung wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit zwischen den Verfahrensbeteiligten ein Verständigungsgespräch geführt. Nach Fortsetzung der Hauptverhandlung wurde in das Protokoll der Satz aufgenommen, wonach der Vorsitzende den „wesentlichen Inhalt des Rechtsge- sprächs“ mitgeteilt habe. Eine konkrete Dokumentation dieses wesentlichen In- halts im Protokoll erfolgte zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht. Am vierten Haupt- verhandlungstag ließ sich die Angeklagte sodann geständig ein. Danach – am fünften Hauptverhandlungstag – verlas der Vorsitzende einen umfassenden – und von der Revision nicht beanstandeten – Vermerk zum wesentlichen Inhalt der zuvor geführten Verständigungsgespräche, der als Anlage zum Hauptver- handlungsprotokoll genommen wurde. bb) Die Revision meint, es liege damit ein durchgreifender Verfahrensfeh- ler vor. Im Zeitpunkt, in dem sich die Angeklagte geständig eingelassen habe, habe das Protokoll entgegen den Anforderungen des § 273 Abs. 1a StPO den wesentlichen Inhalt der geführten Gespräche nicht dokumentiert. „Diese Mittei- lung kam erst einen Monat später mit einem Wochen nach dem eigentlichen Ge- spräch gefertigten Vermerk, und zwar nachdem – und das ist entscheidend – sich die Angeklagte umfassend zur Sache geständig eingelassen und damit eine Ent- scheidung über ihre Verteidigungsposition getroffen hatte.“ Bereits die im Zeit- punkt der Ablegung des Geständnisses unzureichende Protokollierung begründe einen eigenständigen Rechtsfehler. Das Risiko einer informellen Verständigung sei mit Händen zu greifen. b) Der Revisionsvortrag genügt den Anforderungen des § 344 Abs. 2 Satz 2 StPO nicht. aa) Nach dieser Vorschrift sind die den Verfahrensmangel begründenden Tatsachen so vollständig und verständlich darzulegen, dass das Revisionsgericht 9 10 11 12 - 7 - allein aufgrund dieser Darlegung das Vorhandensein eines Verfahrensmangels feststellen kann, wenn die behaupteten Tatsachen bewiesen werden. Der Revi- sionsführer muss die vorgebrachten Tatsachen mit Bestimmtheit behaupten, das heißt keinen Zweifel daran lassen, dass sie sich tatsächlich ereignet haben. Für einen erschöpfenden Vortrag ist hierbei nicht nur erforderlich, dass der Be- schwerdeführer die ihm nachteiligen Tatsachen nicht übergeht, sondern auch, dass er die Fakten vorträgt, die für das Vorliegen eines Ausnahmetatbestandes sprechen können, der seiner Rüge den Boden entzieht (st. Rspr.; vgl. nur Senat, Urteil vom 22. Juli 2015 – 2 StR 389/13, juris Rn. 55; Beschluss vom 23. Juni 2022 – 2 StR 269/21, NStZ-RR 2022, 355; BGH, Urteil vom 26. Mai 1981 – 1 StR 48/81, BGHSt 30, 131, 135; Beschluss vom 11. September 2007 – 1 StR 273/07, BGHSt 52, 38, 40 f.; vgl. auch BVerfG, NJW 2005, 1999, 2001; KK-StPO/Gericke, 9. Aufl., § 344 Rn. 38 ff. mwN). bb) Einen erschöpfenden und widerspruchsfreien Vortrag zum maßgebli- chen Verfahrensgeschehen lässt die Revision vermissen. (1) Insbesondere ergibt sich aus ihrer Begründung nicht eindeutig, ob der Vorsitzende bereits am zweiten Sitzungstag der Hauptverhandlung – mithin vor Ablegung des Geständnisses durch die Angeklagte – seiner mündlichen Mittei- lungspflicht aus § 243 Abs. 4 Satz 2 StPO nachgekommen ist (vgl. zum Zeitpunkt BGH, Beschluss vom 3. August 2022 – 5 StR 62/22, NStZ 2022, 761). (a) Hierfür kann zwar der – indes mit Blick auf § 257b StPO nicht gänzlich eindeutige und auch deswegen von der Revision beanstandete – Protokollinhalt angeführt werden, wonach der Vorsitzende den „wesentlichen Inhalt des Rechts- gesprächs“ mitgeteilt habe. Auch der Vortrag der Revision, wonach es der Vor- sitzende vor Ablegung des Geständnisses durch die Angeklagte versäumt habe, den wesentlichen Inhalt der Erörterungen zwischen den Verfahrensbeteiligten 13 14 15 - 8 - „zu Protokoll“ mitzuteilen, spricht dafür, dass zwar eine mündliche Mitteilung er- folgt ist, diese jedoch ihrem Inhalt nach nicht protokolliert wurde. (b) Diese Erwägungen lassen sich aber nicht mit dem weiteren Vortrag der Revision vereinbaren, wonach das Vorliegen einer „informellen Verständi- gung“ zu besorgen sei. Gleiches gilt für die Ausführungen der Revision, dass „diese Mitteilung“ erst nach Ablegung des Geständnisses durch Verlesung eines Vermerks am fünften Sitzungstag erfolgt sei. (2) Die Revision weist zwar zutreffend darauf hin, dass der Senat in einer früheren Entscheidung das Vorbringen eines Revisionsführers zu § 273 Abs. 1a StPO grundsätzlich bereits dann als den Anforderungen des § 344 Abs. 2 Satz 2 StPO genügend erachtet hat, sofern sich daraus ergibt, dass Verständigungsge- spräche außerhalb der Hauptverhandlung geführt wurden und eine (mündliche) Mitteilung des Vorsitzenden über deren wesentlichen Inhalt jedenfalls nicht ent- sprechend § 273 Abs. 1a StPO im Protokoll dokumentiert wurde (vgl. Senat, Ur- teil vom 10. Juli 2013 – 2 StR 195/12, BGHSt 58, 310, 311 f.). (a) Indes hat der Gesetzgeber Verstöße gegen die verfahrensrechtlichen Sicherungen der Verständigung nicht als absolute Revisionsgründe eingestuft (vgl. BVerfGE 133, 168, 223). Die Bandbreite bei Verstößen gegen die Transpa- renz- und Dokumentationspflichten reicht von geringfügigen Unvollständigkeiten bis hin zu deren völliger Missachtung oder groben Falschdarstellungen (vgl. BVerfG, NStZ 2015, 170, 171 f.). Die Revisionsgerichte sind daher nicht gehin- dert, aufgrund einer an den Umständen des Einzelfalls ausgerichteten Gesamt- betrachtung ausnahmsweise zu einer Unbeachtlichkeit des Verstoßes gegen die Vorschriften zur Verständigung zu gelangen (vgl. BVerfG, NJW 2020, 2461, 2464; BGH, Beschluss vom 23. Juni 2020 – 5 StR 115/20, NStZ 2020, 751, 752). 16 17 18 - 9 - Auch der Senat hat in seiner Entscheidung vom 10. Juli 2013 auf die Mög- lichkeit hingewiesen, dass ein Angeklagter „im Einzelfall auch bei fehlerhaftem Hauptverhandlungsprotokoll durch eine ebenso zuverlässige Dokumentation in anderer Weise so unterrichtet wird, dass das Beruhen des Urteils auf dem Pro- tokollierungsfehler ausgeschlossen werden kann“ (Senat, Urteil vom 10. Juli 2013 – 2 StR 195/12, BGHSt 58, 310, 314). (b) Um dem Senat die Möglichkeit einer entsprechenden Gesamtbetrach- tung des gerügten Verstoßes gegen § 273 Abs. 1a StPO zu eröffnen, hätte die Revisionsführerin aber darlegen müssen, ob der Vorsitzende vor Ablegung des Geständnisses den Anforderungen des § 243 Abs. 4 Satz 2 StPO entsprechend den wesentlichen Inhalt der geführten Verständigungsgespräche mündlich mit- geteilt hat (vgl. zur Authentizität solcher Mitteilungen BVerfG, NJW 2020, 2461, 2464 mwN). Aufschluss hierüber gibt im vorliegenden Fall – anders als im Ver- fahren 2 StR 195/12 – auch nicht der gänzlich abstrakt gehaltene Protokolleintrag vom zweiten Sitzungstag. c) Der Senat muss daher nicht entscheiden, ob er – wozu er neigt – ein- gedenk einer neueren Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (Beschluss vom 9. Dezember 2015 – 2 BvR 1043/15; vgl. auch MüKo-StPO/Knauer/Kudlich, § 344 Rn. 138 ff.) seine bisherige Rechtsprechung zur Revisibilität von Verstö- ßen gegen § 273 Abs. 1a StPO aufgibt (diese bereits ablehnend BGH, Urteil vom 3. November 2022 – 3 StR 127/22, NStZ 2023, 306, 307; Beschluss vom 12. De- zember 2013 – 3 StR 210/13, BGHSt 59, 130, 136). 2. Der Antrag der Angeklagten J. auf Wiedereinsetzung in den vo- rigen Stand gegen die Versäumung zur Frist zur weiteren Begründung der Ver- fahrensrüge ist – ungeachtet des Umstandes, dass sie ihn entgegen § 45 Abs. 1 StPO an die Staatsanwaltschaft Köln gerichtet hat – ebenfalls unzulässig. 19 20 21 22 - 10 - a) Die Revision der Angeklagten ist nämlich infolge der rechtzeitig erhobe- nen Sachrüge frist- und formgerecht begründet worden. In solchen Fällen kommt eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zur weiteren Begründung der Revi- sion nur bei besonderen Verfahrenslagen in Betracht, in denen dies zur Wahrung des Anspruchs eines Angeklagten auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) unerlässlich ist (st. Rspr.; vgl. nur Senat, Beschluss vom 2. Dezember 2020 – 2 StR 267/20, NStZ 2021, 753; BGH, Beschlüsse vom 21. Februar 1951 – 1 StR 5/51, BGHSt 1, 44, 46, und vom 23. August 2012 – 1 StR 346/12; vgl. auch KK-StPO/Gericke, 9. Aufl., § 345 Rn. 26 mwN). b) Eine solche Ausnahmesituation liegt hier nicht vor. Der Antrag ist auf eine Ergänzung der Revisionsbegründung um den vollständigen Inhalt des durch den Vorsitzenden am fünften Sitzungstag verlesenen Vermerks gerichtet. Indes hat die Revision bereits innerhalb der Frist des § 345 Abs. 1 Satz 1 StPO vorge- tragen, dass der Inhalt dieses Vermerks nicht zu beanstanden sei und daher von ihr nicht angegriffen werde. Der Anspruch der Angeklagten auf rechtliches Gehör gebietet damit keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. II. Mit der Rüge der Verletzung sachlichen Rechts erzielen die Revisionen der Angeklagten einen Teilerfolg. 1. Das Landgericht hat – soweit für die Rechtsmittel von Bedeutung – fol- gende Feststellungen und Wertungen getroffen: a) Die Angeklagten und die nicht revidierende Mitangeklagte Dj. trafen spätestens Mitte des Jahres 2019 mit weiteren – teils unbekannt gebliebe- 23 24 25 26 27 - 11 - nen – Personen die Absprache, künftig im Einzelnen noch unbestimmte Dieb- stähle zum Nachteil älterer Menschen zu begehen. Hierdurch beabsichtigten sie, sich eine fortlaufende Einnahmequelle nicht unerheblichen Umfangs zu verschaf- fen. In Umsetzung dieser Abrede begingen sie unter anderem folgende Taten: aa) Am 19. Oktober 2019 begaben sich die vier Angeklagten zu einer Se- niorenresidenz in H. . Dort öffneten sie die Tür zur Wohnung der Geschä- digten B. auf unbekannte Weise. Während die Angeklagten J. und S. die Wohnung nach Stehlgut absuchten, sicherten D. und Dj. den Flur ab. Aus der Wohnung entwendeten die Angeklagten insbe- sondere ein Sparbuch und Schmuck im Gesamtwert von rund 39.000 Euro (Fall 6 der Urteilsgründe). bb) Einen Tag später verschaffte sich ein Teil der vor Ort anwesenden Tätergruppe um die Angeklagten auf nicht bekannte Weise Zutritt zur Wohnung der Geschädigten E. in einer Seniorenresidenz in B. und entwendete Goldschmuck im Wert von 4.800 Euro (Fall 12 der Urteilsgründe). cc) Am 18. Februar 2020 betrat die Angeklagte J. zusammen mit der gesondert verfolgten N. die in einem W. Seniorenstift gelegene Wohnung der Geschädigten H. durch die angelehnte Tür, während die Angeklagte S. das Umfeld sicherte. Aus der Wohnung entwendete J. 250 Euro Bargeld und Goldschmuck im Wert von 430 Euro (Fall 44 der Urteilsgründe). dd) Mit einer zuvor der Geschädigten W. aus deren Wohnung ent- wendeten ec-Karte hob die Angeklagte J. unter anderem am 27. Januar 2020 um 1.41 Uhr (Fall 26) bzw. 1.42 Uhr (Fall 25) jeweils 107,10 Euro bei einer Bank in P. ab. 28 29 30 31 - 12 - b) Das Landgericht hat das Verhalten sämtlicher Angeklagten in den Fäl- len 6 und 12, hinsichtlich J. und S. zudem in Fall 44, als schweren Bandendiebstahl in Tateinheit mit schwerem Wohnungseinbruchdiebstahl gewer- tet. Die Angeklagte J. habe sich zudem in den Fällen 25 und 26 jeweils wegen Computerbetruges strafbar gemacht. 2. Das Urteil war im Schuldspruch und in der Anordnung über die Einzie- hung des Wertes von Taterträgen teilweise zu korrigieren. a) Die Verurteilung sämtlicher Angeklagter wegen schweren Wohnungs- einbruchdiebstahls in den Fällen 6 und 12 sowie der Angeklagten J. und S. darüber hinaus in Fall 44 hält sachlich-rechtlicher Prüfung nicht stand. aa) Nach § 244 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 4 StGB macht sich insbesondere straf- bar, wer einen Diebstahl begeht, bei dem er zur Ausführung der Tat in eine dau- erhaft genutzte Privatwohnung einbricht, einsteigt oder mit einem falschen Schlüssel oder einem anderen nicht zur ordnungsmäßigen Öffnung bestimmten Werkzeug eindringt. bb) Als Einbrechen im Sinne der Vorschrift ist das gewaltsame Öffnen ei- ner Umschließung zu verstehen (vgl. BGH, Urteil vom 16. November 1999 – 1 StR 506/99, NStZ 2000, 143; Schönke/Schröder/Bosch, StGB, 30. Aufl., § 243 Rn. 11; MüKoStGB/Schmitz, 4. Aufl., § 243 Rn. 76 mwN). Einsteigen be- deutet dagegen das Betreten der Wohnung auf einem dafür regelmäßig nicht bestimmten Weg unter Entfaltung einer gewissen Geschicklichkeit oder Kraft (vgl. BGH, Urteil vom 5. Februar 1957 – 5 StR 526/56, BGHSt 10, 132, 133; Be- schluss vom 10. März 2016 − 3 StR 404/15, BGHSt 61, 166). Schließlich dringt derjenige im Sinne der Vorschrift ein, der gegen oder ohne den Willen des Be- rechtigten die Räumlichkeit mit einem nicht oder nicht mehr zur Öffnung bestimm- 32 33 34 35 36 - 13 - ten Schlüssel oder einem sonstigen auf den Schließmechanismus des Ver- schlusses einwirkenden Werkzeug betritt (vgl. BGH, Beschlüsse vom 17. Okto- ber 2017 – 3 StR 349/17, NStZ 2018, 212, und vom 18. November 2020 – 4 StR 35/20, BGHSt 65, 194, 195 f.; MüKoStGB/Schmitz, 4. Aufl., § 243 Rn. 25 ff.). cc) Die Feststellungen zu den Fällen 6, 12 und 44 belegen keine dieser Tatmodalitäten. (1) Das Landgericht hat festgestellt, dass die Angeklagten im Fall 6 die Tür zur Wohnung der Geschädigten B. auf unbekanntem Wege „öffne- ten“ bzw. sich in Fall 12 Zutritt zur Wohnung der Geschädigten E. „ver- schafften“. Aufgrund dieser allgemein gehaltenen Formulierungen ist für den Se- nat nicht auszuschließen, dass die Angeklagten auf eine äußerlich den regelmä- ßigen Umständen entsprechende Weise in die Räumlichkeiten der Geschädigten gelangt sein könnten, zumal das Landgericht solches in anderen Fällen festge- stellt hat (vgl. Fälle 2, 9, 15, 18, 19, 36, 41 und 47). Für den Tatbestand des schweren Wohnungseinbruchdiebstahls genügt es nicht, wenn der Täter zwar einen ihm verbotenen, jedoch offenen bzw. herkömmlich zu öffnenden Eingang durchschreitet (vgl. LK-StGB/Vogel/Brodowski, 13. Aufl., § 243 Rn. 22 mwN). (2) Für Fall 44 gilt Entsprechendes. (a) Diesbezüglich hat das Landgericht ausdrücklich festgestellt, dass die Angeklagte J. und die gesondert verfolgte N. die Wohnung der Ge- schädigten H. – während die Angeklagte S. den Flur absicherte – durch die nur angelehnte Tür betraten. Sie haben sich daher nicht im Sinne einer der Tatmodalitäten des § 244 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 4 StGB Zutritt verschafft. 37 38 39 40 - 14 - (b) Der Beschluss des Landgerichts vom 2. November 2021, mit dem die- ses die Urteilsgründe nach Eingang der Revisionsbegründungen berichtigt hat, ändert hieran nichts. Dieser ist unbeachtlich (vgl. Senat, Urteil vom 14. Januar 2015 – 2 StR 290/14, NStZ-RR 2015, 119, 120; BGH, Urteil vom 16. Oktober 1952 – 5 StR 480/52, BGHSt 3, 245, 247 f.). (aa) Das Landgericht hat ausgeführt, dass die Formulierung in den Ur- teilsgründen, wonach die Angeklagte J. und die gesondert verfolgte N. in Fall 44 durch die nur angelehnte Tür in die Wohnung der Geschädigten gelangt seien, offensichtlich unrichtig sei. Ausgehend von dem Beratungsergeb- nis müsse es vielmehr heißen, sie hätten die geschlossene Tür aufgehebelt und so die Wohnung betreten. Der Vorsitzende habe am achten Hauptverhandlungs- tag einen rechtlichen Hinweis erteilt, wonach ausgehend von den entsprechen- den Einlassungen der Angeklagten eine Verurteilung wegen schweren Woh- nungseinbruchdiebstahls in Betracht komme. Dieser Hinweis sei von den Verfah- rensbeteiligten nicht beanstandet worden. Es ergebe sich zudem aus dem schrift- lichen Urteil, dass eine solche Verurteilung der Angeklagten unzweifelhaft erfolgt sei. (bb) Gemäß § 275 Abs. 1 Satz 3 StPO dürfen die Urteilsgründe nach Ab- lauf der Absetzungsfrist des § 275 Abs. 1 Satz 2 StPO grundsätzlich nicht mehr geändert werden. Danach können nur noch offensichtliche Schreibversehen und Unrichtigkeiten berichtigt werden. „Offensichtlich“ sind aber nur solche Fehler, die sich ohne Weiteres aus solchen Tatsachen ergeben, die für alle Verfahrensbe- teiligten klar zu Tage treten und auch nur den entfernten Verdacht einer späteren sachlichen Änderung ausschließen. Es muss – auch ohne Berichtigung – eindeu- tig erkennbar sein, was das Gericht tatsächlich gewollt und entschieden hat. Bei dieser Prüfung ist ein strenger Maßstab anzulegen, um zu verhindern, dass mit 41 42 43 - 15 - einer Berichtigung eine unzulässige Abänderung des Urteils einhergeht, die Be- richtigung also lediglich dazu dient, die äußere Übereinstimmung des Urteils mit dem tatsächlich durch das Gericht in der Beratung Entschiedenen und sodann Verkündeten herzustellen (vgl. Senat, Urteil vom 14. Januar 2015 – 2 StR 290/14, NStZ-RR 2015, 119, 120; Beschluss vom 11. November 2020 – 2 StR 48/20, NStZ-RR 2021, 181; BGH, Urteil vom 3. Februar 1959 – 1 StR 644/58, BGHSt 12, 374, 376; Meyer-Goßner/Schmitt/Schmitt, StPO, 66. Aufl., § 267 Rn. 39; MüKoStPO/Valerius, § 275 Rn. 14 ff.). (cc) Bei Anlegung dieses Maßstabs fehlt es hier an einer offensichtlichen Unrichtigkeit. Die Erteilung eines rechtlichen Hinweises ist allein Aufgabe des Vorsitzen- den (vgl. Meyer-Goßner/Schmitt/Schmitt, StPO, 66. Aufl., § 265 Rn. 30). Ihm kommt kein bindender Charakter zu (vgl. BGH, Beschluss vom 3. Juli 2018 – 5 StR 38/18 mwN), weswegen er auch nicht die Möglichkeit ausschließt, dass die Strafkammer später in ihrer Urteilsberatung zu einer anderen tatsächlichen oder rechtlichen Würdigung der Beweisaufnahme gelangt. Die erst im Nachhinein gefassten schriftlichen Urteilsgründe reichen zu- dem für sich alleine regelmäßig nicht aus, um die wahre Entscheidung des Ge- richts aufzuzeigen (vgl. Löwe-Rosenberg/Stuckenberg, StPO, 27. Aufl., § 268 Rn. 54). Diesbezüglich kommt der mündlichen Urteilsbegründung maßgebliche Bedeutung zu (vgl. MüKoStPO/Maier, § 260 Rn. 196; Meyer-Goßner/ Schmitt/Schmitt, StPO, 66. Aufl., § 268 Rn. 10; KK-StPO/Tiemann, 9. Aufl., § 260 Rn. 13; vgl. auch Senat, Urteil vom 15. April 1981 – 2 StR 645/80). Hin- weise darauf, dass das Aufhebeln der Tür in Fall 44 Gegenstand der mündlichen Urteilsbegründung gewesen ist, ergeben sich indes weder aus dem Berichti- gungsbeschluss, noch sind solche sonst ersichtlich. 44 45 46 - 16 - dd) Der Senat hat den Schuldspruch in entsprechender Anwendung des § 354 Abs. 1 StPO dahin geändert, dass die tateinheitliche Verurteilung der An- geklagten auch wegen schweren Wohnungseinbruchdiebstahls in den Fällen 6 und 12 sowie hinsichtlich J. und S. zusätzlich im Fall 44 entfällt und sie damit jeweils – wie durch das Landgericht insoweit rechtsfehlerfrei fest- gestellt – allein des schweren Bandendiebstahls schuldig sind. § 265 StPO steht dem nicht entgegen, da die geständigen Angeklagten sich nicht anders als ge- schehen hätten verteidigen können. ee) Gemäß § 357 Satz 1 StPO war die Schuldspruchänderung auf die Nichtrevidentin Dj. zu erstrecken. Diese ist von dem Rechtsfehler in den Fällen 6 und 12 gleichermaßen betroffen wie die Angeklagten. ff) Die Strafaussprüche bleiben hiervon unberührt. Der Senat schließt aus, dass das Landgericht bei zutreffender rechtlicher Würdigung insoweit auf niedri- gere Einzel- oder Gesamtstrafen erkannt hätte. Das Gesetz sieht für den schwe- ren Bandendiebstahl denselben Strafrahmen wie für den schweren Wohnungs- einbruchdiebstahl vor. Das Landgericht hat bei der Strafzumessung die – aus seiner Sicht – tateinheitliche Verwirklichung zweier Straftatbestände zudem nicht strafschärfend herangezogen. b) Die konkurrenzrechtliche Wertung des Landgerichts, die Angeklagte J. habe in den Fällen 25 und 26 jeweils einen Computerbetrug began- gen, ist rechtsfehlerhaft. aa) Nach den Feststellungen hob diese mit einer zuvor entwendeten ec- Karte in derselben Bank innerhalb einer Minute zweimal 107,10 Euro vom Konto der Geschädigten W. ab. 47 48 49 50 51 - 17 - bb) Unter diesen Umständen sind die beiden Zugriffe nicht als selbstän- dige Taten, sondern als Teile einer einheitlichen Tat nach § 263a StGB im mate- riell-rechtlichen Sinne anzusehen (vgl. Senat, Beschluss vom 19. Dezember 2007 – 2 StR 457/07, wistra 2008, 220; BGH, Beschlüsse vom 17. Februar 2015 – 3 StR 578/14, BGHR StGB § 263a Konkurrenzen 3, vom 4. Juni 2019 – 4 StR 148/19 und vom 23. Juni 2020 – 5 StR 164/20, StV 2021, 36; LK-StGB/Rissing- van-Saan, 13. Aufl., vor § 52 Rn. 13, 40). Eine Aufspaltung in zwei Taten käme nur dann in Betracht, wenn im äußeren Ablauf oder in der Vorstellung der Ange- klagten mit Vollendung der ersten Abhebung eine Zäsur eingetreten wäre. Dies ist hier nicht festgestellt und liegt angesichts des engen zeitlichen Ablaufs – ent- gegen der Ansicht des Generalbundesanwalts – auch fern. cc) Der Senat hat den Schuldspruch deshalb neu gefasst. § 265 StPO steht dem nicht entgegen. Die Änderung des Schuldspruchs führt zum Wegfall der für die Tat 26 der Urteilsgründe verhängten Einzelstrafe. c) Auch die Einziehungsentscheidungen die Angeklagten J. und S. betreffend war teilweise zu berichtigen. aa) Das Landgericht hat gegen die Angeklagten J. und S. – gesamtschuldnerisch haftend – die Einziehung des Wertes von Taterträgen in Höhe von 141.203,00 Euro angeordnet. Bei der Berechnung der Höhe des Ein- ziehungsbetrages hat das Landgericht hinsichtlich Fall 51 einen Tatertrag in Höhe von 5.100 Euro zugrunde gelegt. Die Feststellungen zu dieser Tat belegen indes lediglich einen Gesamtwert des entwendeten Goldschmucks und Bargelds in Höhe von 4.300 Euro. bb) Der Senat hat die Einziehungsentscheidung korrigiert. Dabei war der für Fall 51 zu hoch angesetzte Betrag in Höhe von 800 Euro von einer Gesamt- summe in Höhe von 141.153 Euro in Abzug zu bringen. Zwar hat das Landgericht 52 53 54 55 56 - 18 - – unter Zugrundelegung eines Betrages in Höhe von 5.100 Euro für Fall 51 – eine Gesamtsumme in Höhe von 141.203 Euro angenommen. Bei der Addition der im Urteil tabellarisch aufgelisteten Einzelbeträge ist dem Landgericht indes ein of- fenkundiger Rechenfehler unterlaufen und es hat einen um 50 Euro rechnerisch überhöhten Gesamtbetrag ermittelt. 3. Hinsichtlich der Angeklagten J. war das Urteil im Straf- ausspruch hinsichtlich der Einzelstrafen für die Fälle 1 bis 17 und 36 bis 55 und der Gesamtfreiheitsstrafe aufzuheben. a) Im Rahmen der Strafzumessung hat das Landgericht ausgeführt, dass sich die Angeklagte J. bereits im Zwischenverfahren zu allen Taten ge- ständig eingelassen habe. Dies habe wie ein „Eisbrecher“ gewirkt, so dass an- schließend auch die übrigen Angeklagten die ihnen zur Last gelegten Taten ge- standen hätten. b) Inwieweit das Verhalten der Angeklagten J. als Aufklärungshilfe im Sinne des § 46b Abs. 1 Nr. 1 StGB zu werten sein könnte, hat das Landgericht nicht erkennbar erwogen, obwohl hierzu nach den Ausführungen in den Urteils- gründen hinsichtlich der Fälle 1 bis 17 und 36 bis 55 – denen Katalogtaten im Sinne der Vorschrift zugrunde liegen – Anlass bestanden hätte. c) Der Erörterungsmangel führt zur Aufhebung der Einzelstrafen in den Fällen 1 bis 17 und 36 bis 55. Der Senat kann nicht ausschließen, dass sich der aufgezeigte Rechtsfehler insoweit auf die Strafzumessung ausgewirkt hat. Hieran vermag auch die strafmildernde Berücksichtigung der aufklärenden Angaben der Angeklagten nichts zu ändern (vgl. MüKoStGB/Maier, 4. Aufl., § 46b Rn. 152 mwN). Der Wegfall der Einzelstrafen entzieht der Gesamtfreiheitsstrafe die Grundlage. 57 58 59 60 - 19 - d) Die Feststellungen haben Bestand, da sie von dem Erörterungsmangel nicht betroffen sind (§ 353 Abs. 2 StPO). Der neue Tatrichter wird ergänzende Feststellungen zu den Voraussetzungen des § 46b Abs. 1 Nr. 1 StGB zu treffen haben. Diese dürfen den bisherigen Feststellungen nicht widersprechen. 4. Im Umfang der Aufhebung war die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung an eine allgemeine Strafkammer des Landgerichts zurückzuver- weisen, da sich das Verfahren im neuen Rechtsgang nunmehr alleine gegen eine Erwachsene – die Angeklagte J. – richtet (vgl. BGH, Urteil vom 28. April 1988 – 4 StR 33/88, BGHSt 35, 267). 61 62 - 20 - 5. Angesichts des nur geringen Erfolgs ihrer Revision ist es nicht unbillig, die Angeklagte D. mit den gesamten Kosten ihres Rechtsmittels zu belas- ten (§ 473 Abs. 4 StPO). Hinsichtlich der Angeklagten S. beruht die Kos- tenentscheidung auf § 109 Abs. 2 Satz 1, § 74 JGG. Franke Appl Zeng Grube Schmidt Vorinstanz: Landgericht Köln, 28.06.2021 - 103 KLs 18/20 115 Js 355/19 63