Beschluss
27 W (pat) 47/01
Bundespatentgericht, Entscheidung vom
PatentrechtBundesgericht
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Entscheidungsgründe
BPatG 154 6.70 BUNDESPATENTGERICHT 27 W (pat) 47/01 _______________ (Aktenzeichen) Verkündet am 5. Oktober 2004 … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … - 2 - betreffend die IR-Marke 396 05 097.2 Lö S 22/99 hat der 27. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 5. Oktober 2004 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Schermer sowie den Richter Dr. van Raden und die Richterin Prietzel-Funk beschlossen: 1. Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 8. De- zember 2000 zu Ziffer 1 aufgehoben. 2. Die Löschung der Marke 396 05 097 wird angeordnet. 3. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden weder aufer- legt noch erstattet. G r ü n d e I. Gegen die für Parfums, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; Schallplatten, Musikkassetten, Compact Discs und andere Tonträger sowie Videokassetten, Bildplatten, Compact Disc Videos und andere Bildtonträger, des weiteren CD-ROM, CD-I und andere multimediale Datenträger soweit in Klasse 9 enthalten; Bekleidungsstücke, insbesondere T-Shirts, Sweat-Shirts, Hemden, Pullover, Westen, Jacken, Mäntel, Mützen, Schals, Kappen und Hosen; Veranstaltungen von Musicals; Zeitungen, Zeitschriften, Magazine - 3 - am 5. Februar 1996 angemeldete und am 9. November 1996 eingetragene Wort- marke LE FER ROUGE ist Löschungsantrag wegen Bösgläubigkeit gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG er- hoben worden. Zur Begründung hat der Antragsteller vorgetragen, der Antrags- gegner habe die Streitmarke „LE FER ROUGE“ angemeldet, obwohl er gewusst habe, dass diese Bezeichnung für den Antragsteller zum Anmeldezeitpunkt bereits einen wertvollen, durch Benutzung erworbenen Besitzstand dargestellt habe. Der Antragsteller habe ab August 1995 in Deutschland und ab 1. September 1995 in den USA Videos sowie eine geplante Zeitschrift unter der Bezeichnung „LE FER ROUGE“ beworben und ab Mitte September 1995 auch in den USA, wo er seiner- zeit seinen Wohnsitz gehabt habe, vertrieben. Für den Vertrieb in Deutschland habe der Antragsteller mit Herrn G… im April 1995 eine Vereinbarung getroffen, aufgrund derer ab Herbst 1995 „LE FER ROUGE“-Produkte auch in Deutschland vertrieben worden seien. Zuvor habe Herr G… bereits mit dem Antragsgegner Kontakt aufgenommen, der gute Kontakte und besonderes Know- how in Vertriebsangelegenheiten gehabt habe. Nachdem es zu einem Bruch zwi- schen Herrn G… und dem Antragsgegner gekommen sei, habe der Antrags- gegner den Vertrieb der „LE FER ROUGE“-Videos allein übernommen und parallel hierzu die Streitmarke angemeldet. Zwischen den Beteiligten sei vereinbart gewe- sen, dass die Kosten für Herstellung und Vertrieb der Videokassetten vom An- tragsgegner zu tragen seien, während dem Antragsteller als Gegenleistung für die dem Antragsgegner erteilten „Unterlizenzen“ die Hälfte des erwirtschafteten Ge- winns habe zukommen sollen. Nach Auseinandersetzungen über die Höhe der dem Antragsteller zustehenden Lizenzzahlungen sei die Geschäftsverbindung im Oktober 1996 beendet worden. Der Antragsteller hat weiter vorgetragen, der An- tragsgegner habe die Marke nur deshalb angemeldet, um ihn, den Antragsteller, beim Vertrieb der Videos zu behindern und sich durch die Markenanmeldung ein Druckmittel zu verschaffen. - 4 - Demgegenüber hat der Antragsgegner sich darauf berufen, er habe die Streit- marke im Einvernehmen mit dem Antragsteller eintragen lassen. Ihm sei zu kei- nem Zeitpunkt bewusst gewesen, dass der Antragsteller selbst im Inland die Marke habe nutzen wollen. Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Lö- schungsantrag zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt: Der Begriff der Bösgläubigkeit sei dahingehend auszulegen, dass es sich um einen qualifi- zierten Tatbestand handele, der Rechtsmissbräuchlichkeit oder Sittenwidrigkeit voraussetze. Einschlägig in diesem Zusammenhang seien insbesondere die Tat- bestände von rechtsmissbräuchlichen oder sittenwidrigen Anmeldungen im Sinne der §§ 138, 226, 826 BGB oder des § 1 UWG. Bösgläubig im Sinne des Marken- gesetzes handele ein Beteiligter dann, wenn er in Kenntnis eines durch Vorbenut- zung einer Marke erworbenen schützenswerten Besitzstandes eines Dritten und in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, eine eigene Markenanmeldung tätige. Dafür lägen aber keine hinreichenden Anhaltspunkte vor. Schon das Vorliegen eines schützenswerten Besitzstands des Antragstellers sei fraglich, weil über den Umfang des Vertriebs von „LE FER ROUGE“-Produkten innerhalb des Zeitraums von knapp sechs Monaten vor Anmeldung der Streit- marke keine Informationen vorlägen. Besondere weitere Unlauterkeitsmerkmale seien nicht gegeben. Der Antragsgegner habe zum Anmeldezeitpunkt über einen eigenen Geschäftsbetrieb verfügt, in dessen Rahmen er die Streitmarke auch be- nutzt habe. Eine ausschließliche Absicht, für den Antragsteller den Gebrauch der Bezeichnung „LE FER ROUGE“ auf dem deutschen Markt zu sperren und ihn auf diese Weise zu Zugeständnissen in den laufenden Geschäftsbeziehungen zu be- wegen, habe nicht festgestellt werden können. Der Zeuge G… habe bei seiner Befragung durch die Markenabteilung zwar den Vortrag des Antragstellers zum Ablauf der Geschäftsbeziehungen zwischen den Beteiligten bestätigt, nicht aber, dass der Antragsgegner von der Absicht des Antragstellers Kenntnis gehabt habe, die Bezeichnung „LE FER ROUGE“ selbst in der Bundesrepublik Deutschland zu nutzen. - 5 - Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Antragstellers, in der er unter anderem vorträgt: Zum Zeitpunkt der Anmeldung der Streitmarke habe der Antragsgegner ihm, dem Antragsteller, erhebliche Geldbeträge geschuldet. Spätestens im Januar 1996 sei es zwischen den Beteiligten zu verschärften Spannungen gekommen, insbesondere aufgrund eines vom Antragsgegner aus- gestellten, später jedoch nicht eingelösten Schecks über USD …. Die Markenanmeldung habe der Antragsgegner deshalb vorgenommen, weil er so habe verhindern wollen, dass der Antragsteller sich einen anderen Vertriebspart- ner in Deutschland suche. Tatsächlich habe er, der Antragsteller, solche Pläne gehabt, was dem Antragsgegner auch bekannt gewesen sei, wie sich sowohl aus der Aussage des Zeugen G… vor der Markenabteilung als auch aus dem Schreiben des Antragsgegners vom 30. Januar 1996 ergebe, in dem dieser auf die laufenden Kontakte zwischen dem Antragsteller und anderen möglichen Ver- triebspartnern Bezug genommen habe. Der Antragsteller beantragt, den Beschluss der Markenabteilung aufzuheben und die Marke 396 05 097 zu löschen. Der Antragsgegner beantragt sinngemäß, die Beschwerde zurückzuweisen. Er trägt vor: Der Antragsteller habe im Frühjahr 1996 über keinerlei Mittel verfügt, um selbst „LE FER ROUGE“-Produkte auf den deutschen Markt zu bringen. Ihm, dem Antragsgegner, sei es bei seiner Markenanmeldung ausschließlich darum gegangen, den Vertrieb der betreffenden Produkte zum Schutz der eigenen Marktposition gegenüber Dritten zu sichern. Daran habe er aufgrund der getätig- ten Investitionen in Herstellung und Vertrieb entsprechend den getroffenen Ver- einbarungen ein berechtigtes Interesse gehabt. - 6 - Zwischen den Beteiligten sind verschiedene Rechtsstreite im Zusammenhang mit dem Vertrieb der „LE FER ROUGE“-Produkten anhängig gewesen, deren Inhalt sie ebenso wie die Vernehmung des Zeugen G… durch die Markenabteilung zum Gegenstand des Verfahrens gemacht haben. Auf die zu den Gerichtsakten gereichten umfangreichen Schriftsätze nebst deren Anlagen wird Bezug genom- men. In der mündlichen Verhandlung am 5. Oktober 2004, an der der Antragsgegner nach vorheriger Ankündigung durch seinen Bevollmächtigten aufgrund seines zu- nächst nicht näher ausgeführten gesundheitlichen Zustands nicht teilgenommen hat, hat der Antragsteller seinen Vortrag weiter vertieft. Nach Schluss der mündlichen Verhandlung ist dem Senat ein am Vortag per Te- lefax eingegangener weiterer Schriftsatz des Vertreters des Antragsgegners vor- gelegt worden, dem ein zahnärztliches Attest beigefügt war, demzufolge der An- tragsgegner wegen einer am 4. Oktober 2004 durchgeführten „Wf mit operativer Wurzelresektion“ am 4. und 5. Oktober 2005 „arbeits-, verhandlungs- und rei- seuntauglich“ gewesen sei. Mit Schriftsatz vom 21. Oktober 2004 hat der Vertreter des Antragsgegners dem Gericht mitgeteilt, er lege im Hinblick auf die Tatsache, dass der Antragsgegner sein Fernbleiben von der mündlichen Verhandlung hinreichend entschuldigt habe und eine Entscheidung deswegen nicht habe ergehen dürfen, „gegen den Be- schluss vom 5. Oktober 2004 – hier zugestellt am 7. Oktober 2004 – Beschwerde ein. Er beantragt, den Beschluss aufzuheben und die Angelegenheit einer neuerli- chen Entscheidung zuzuführen. II. Die zulässige Beschwerde ist begründet; die angegriffene Marke ist gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG zu löschen. Danach wird die Eintragung einer Marke auf - 7 - Antrag wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn der Anmelder bei der Anmeldung bös- gläubig war. Von der Bösgläubigkeit eines Anmelders ist jedenfalls dann auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erfolgt ist. Damit knüpft die Be- stimmung an die Rechtsprechung zum außerkennzeichenrechtlichen Löschungs- anspruch aus § 1 UWG oder § 826 BGB unter Geltung des Warenzeichengeset- zes an. Zur Beurteilung der Bösgläubigkeit des Anmelders nach § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG sind daher die insoweit entwickelten Grundsätze weiter heranzuziehen (vgl. BGH GRUR 2004, 510, 511 – S 100 – m.w.N.). Danach ist von einer Sitten- widrigkeit der Anmeldung dann auszugehen, wenn der Markeninhaber entweder in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstands des Vorbenutzers mit dem Ziel ge- handelt hat, diesen Besitzstand zu stören, oder wenn er die mit der Eintragung der Marke kraft Gesetzes verbundene Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wett- bewerbskampfs eingesetzt hat (vgl. BGH GRUR 1984, 210 – AROSTAR; GRUR 1998, 1034, 1037 – Makalu; GRUR 2000, 1032, 1034 – EQUI 2000). Es steht zur Überzeugung des Senats fest, dass der Antragsgegner die Marken- anmeldung nur deshalb vorgenommen hat, um den Antragsteller daran zu hin- dern, seine Erzeugnisse anders als über den Antragsgegner auf den deutschen Markt zu bringen. Indem er die Marke als Hebel gegen den Antragsteller einsetzen wollte, hat er es unternommen, ihn unter Missbrauch des Zeichenrechts in sitten- widriger Weise zu behindern (vgl. BGH GRUR 1990, 694 - Conrad Johnson) und handelte insgesamt bösgläubig im Sinne des § 50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG (vgl. BGH, GRUR 1998, 412, 414 - Analgin; GRUR 1998, 1034, 1037 - Makalu), ohne dass es – insbesondere im Hinblick auf sämtliche der von der Markenanmeldung umfassten Waren und Dienstleistungen - eines schutzwürdigen Besitzstandes des Antragstellers bedurft hätte (vgl. BGH GRUR 1980, 110, 112 - TORCH). Der Antragsgegner wusste, dass der Antragsteller zum Zeitpunkt der Anmeldung, nämlich seit September 1995, die Bezeichnung „LE FER ROUGE“ für Videos be- nutzte, und dass er beabsichtigte, wie bereits durch eine Anzeige in dem Magazin - 8 - „O“ angekündigt, auch eine Zeitschrift sowie gegebenenfalls weitere Produkte un- ter dieser Bezeichnung auf den Markt zu bringen. Der Zeuge G… hatte unstreitig mit dem Antragsteller die am 10. April 1995 schriftlich bestätigte Vereinbarung über die Alleinvertretung u.a. von Produkten unter der Bezeichnung „LE FER ROUGE“ getroffen, nach der ihm die Wahl seiner Partner für den Vertrieb freigestellt war. In seiner Vernehmung durch die Markenstelle hat der Zeuge be- kundet, er habe aufgrund dieser Vereinbarung noch im Laufe des Jahres 1995 mit dem Antragsgegner Kontakt aufgenommen, um mit diesem gemeinsam den Ver- trieb von „Videos und anderen Produkten“ in Deutschland zu organisieren, wobei verabredet gewesen sei, den Gewinn aus dem Vertrieb zwischen dem Antragsteller einerseits und dem Zeugen sowie dem Antragsgegner andererseits hälftig aufzuteilen. Man habe den Vertrieb von „LE FER ROUGE“-Produkten ent- sprechend aufgenommen. Bis zum Februar 1996 sei die Geschäftsbeziehung zwi- schen den drei Beteiligten fortgeführt worden, im Februar 1996 hätten der An- tragsteller und der Antragsgegner die Beziehung zu dem Zeugen einseitig been- det. Aufgrund dieses Sachverhalts steht fest, dass der Antragsteller sich darüber im Klaren war, nicht allein berechtigt zur Verfügung über die Bezeichnung „LE FER ROUGE“ zu sein, weil er nur aufgrund einer Vertriebsvereinbarung für den An- tragsteller tätig war. Ausweislich der Urteilsgründe des Urteils des Landgerichts Osnabrück in der Sache 14 O 176/98 vom 18. Mai 1999 hatte sich der Antrags- gegner in seinem Vortrag gegenüber dem Gericht auch selbst als Repräsentanten des Antragstellers bezeichnet. Er hatte sich zwar bei dem Antragsteller ausweis- lich seines Schreibens vom 30. Januar 1996 um einen weitergehenden Vertrag bemüht, doch ist es dazu unstreitig nicht gekommen. Der Antragsgegner musste sich folglich darüber im Klaren sein, mit der Markenanmeldung auf seinen Namen Rechte des Antragstellers zu verletzen. Zwar war der Antragsteller zum Anmelde- zeitpunkt nicht Inhaber eines förmlichen Rechts, das die Markenanmeldung grundsätzlich hätte hindern können. Insbesondere ist, wie das Oberlandesgericht Hamm im Urteil vom 25. August 1998 (4 dU 147/98) festgestellt hat, ein Titel- - 9 - schutzrecht des Antragstellers nicht entstanden, weil er Zeitschriften unter der Be- zeichnung „LE FER ROUGE“ zum Anmeldezeitpunkt noch nicht vertrieben hatte; die bis dahin auf den Markt gebrachten Videokassetten hätten diese Bezeichnung nicht als Titel, sondern „nach Art einer Marke“ getragen. Ob durch diese Verwen- dung des Titels in den USA dort bereits ein Markenschutz entstanden ist, kann hier dahingestellt bleiben. Die Verwendung der Bezeichnung „LE FER ROUGE“ durch den Antragsteller begründete jedenfalls eine für ihn günstige Wettbewerbs- position, in die der Antragsgegner, der als Vertriebspartner in Unterlizenz tätig war, durch die deutsche Markenanmeldung unberechtigt eingriff, indem er den Antragsteller von der Benutzung der Bezeichnung „LE FER ROUGE“ ausschloss. Denn es ist der Zweck einer Marke, dass es jedem, der nicht Inhaber ist, untersagt ist, die Marke ohne Zustimmung des Markeninhabers zu nutzen (§ 14 Abs. 2 Mar- kenG). Dass folglich der Antragsteller zukünftig gehindert sein würde, Videos, Zeitschriften und andere Produkte entsprechend dem Waren- und Dienstleis- tungsverzeichnis der Anmeldung, die als Merchandising- und Begleitwaren für den angesprochenen Kundenkreis von Interesse sein könnten, sowie Veranstaltungen unter der bisher von ihm genutzten Bezeichnung selbst oder mit Hilfe Dritter auf den Markt zu bringen, war eine vom Antragsgegner beabsichtigte Folge. Dies er- gibt sich auch aus der Aussage des Zeugen G…, der gegenüber der Marken- abteilung bekundet hatte, er und der Antragsgegner hätten sich entschlossen, die Marke in Deutschland auf den Namen des Antragsgegners eintragen zulassen, um eine Sicherheit gegenüber dem Antragsteller zu erhalten, weil man die Gefahr gesehen habe, der Antragsteller könne einer anderen Person den Vertrieb der „LE FER ROUGE“-Produkte übertragen. Ausdrücklich hat der Zeuge in seiner Ver- nehmung den Inhalt seiner eidesstattlichen Versicherung vom 23. März 1998 bestätigt, in der von einem „Druckmittel“ gegen den Antragsteller die Rede war. Von diesen von dem Zeugen geschilderten Überlegungen des Antragstellers, den Vertrieb möglicherweise anderen Personen zu übertragen, hatte der Antragsgegner auch ausweislich seines Schreibens an den Antragsteller vom 30. Januar 1996 konkrete Kenntnis. Es ging dem Antragsgegner nach allem er- kennbar darum, den Vertrieb allein für sich zu sichern. Das zeigte sich auch in der - 10 - Folgezeit darin, dass der Antragsgegner unter Hinweis auf die eingetragene Marke einen anderen Vertriebspartner des Antragstellers durch Anwaltsschreiben vom 2. Oktober 1996 abmahnte, um dessen Zusammenarbeit mit dem Antragsteller zu verhindern und so die eigenen Vertriebsaktivitäten des Antragstellers zunichte zu machen. Der enge zeitliche Zusammenhang zwischen der Markenanmeldung und der von dem Zeugen bekundeten Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten, bei der es nach dem Schreiben des Antragsgegners vom 30. Januar 1996 auch um finan- zielle Forderungen ging, lässt erkennen, dass der Antragsgegner bösgläubig und in der Absicht handelte, das Störpotential seiner Marke gegen den Antragsteller behindernd einzusetzen. Rechtfertigende Gründe für die Anmeldung sind nicht er- sichtlich; insbesondere kann es keine Rolle spielen, ob der Antragsgegner irgend- welche Ansprüche, seien es Geldforderungen, Belieferungsansprüche oder An- sprüche auf Unterlassung der Belieferung von Konkurrenten, gegen den An- tragsteller hatte. Das Ziel, eigene Ansprüche durchzusetzen, durfte der Antrags- gegner demnach nicht mit den Mitteln des Markenschutzes durchzusetzen versu- chen. Das Markenrecht ist ein Schutzrecht, das ausschließlich die Durchsetzung von Kennzeichnungsrechten zum Ziel hat. Indem er die mit der Eintragung der Marke verbundene Sperrwirkung nutzte, um seine Interessen, die mit einem Schutz der Herstellerkennzeichnung nicht zu tun hatten, gegenüber dem An- tragsteller zu befördern und diesem seinen Willen aufzuzwingen, handelte er un- lauter (vgl. BGH GRUR 1980, 110, 111 – TORCH). Er wusste, dass ihm die Been- digung der Geschäftsbeziehung zum Antragsteller drohte, und wollte durch die Markenanmeldung dem Verlust einer ihm wirtschaftlich lukrativ erscheinenden Er- werbsmöglichkeit, die sich ihm durch den Vertrieb der „LE FER ROUGE“-Produkte geboten hatte, vorbeugen. Die – die Annahme der Bösgläubigkeit ausschließende – Behauptung des An- tragsgegners, die Markenanmeldung sei mit Wissen und Billigung des Antragstel- lers erfolgt, sieht der Senat als Schutzbehauptung an. Soweit die Markenabteilung aus dem Schreiben des Antragstellers an den Antragsgegner vom - 11 - 3. Februar 1996 eine Zustimmung zu der Markenanmeldung entnimmt, dürfte dies auf einem inhaltlichen Missverständnis beruhen. Denn in diesem Schreiben heißt es, die deutsche Anmeldung sei „wenigstens diesmal richtig gemacht worden“. Damit kann nicht die hier streitgegenständliche Anmeldung gemeint gewesen sein, denn diese ist erst drei Tage später beim Deutschen Patent- und Markenamt ein- gereicht worden. Auch das als „Eidesstattliche Versicherung“ bezeichnete, nicht datierte und mit der Unterschrift des Zeugen G… versehene Schriftstück (An- lage 3 zum Protokoll der Zeugenvernehmung), in welchem es heißt: „Daraufhin erklärte sich Herr B… damit einverstanden, um die verauslagten Gelder des Herrn K… abzusichern, dass dieser sich den Schutz der Wortmarke „Le Fer Rouge“ beim Deutschen Patentamt auf seinen Namen registrieren lasse“, ist nicht geeignet, ein Einverständnis des Antragstellers mit der Markenanmeldung nachzuweisen. Der Zeuge nämlich hat in seiner Vernehmung bekundet, er kenne dieses Schriftstück nicht, auch wenn die Unterschrift seine eigene sein könne. Der Senat schenkt dieser mündlichen, nach Belehrung über die Wahrheitspflicht ge- machten Aussage des Zeugen Glauben. Sie stimmt auch mit den sonstigen Un- terlagen überein, insbesondere dem vom Antragsgegner selbst verfassten Schrei- ben vom 30. Januar 1996, aber auch der von dem Zeugen am 23. März 1998 un- terzeichneten eidesstattlichen Versicherung. Dem als Beschwerde bezeichneten Antrag des Antragsgegners im Schriftsatz vom 21. Oktober 2004 war nicht nachzukommen. Der Senat sieht diesen Antrag als Gegenvorstellung an; eine Beschwerde wäre in diesem Verfahrensstadium nicht statthaft. Ungeachtet der Frage der Statthaftigkeit dieser Gegenvorstellung ist in- des kein Grund ersichtlich, weshalb die am Schluss der mündlichen Verhandlung verkündete Entscheidung aufzuheben und die Sache neu zu verhandeln wäre. Der Senat hat in der Ladung zum Termin darauf hingewiesen, dass bei unentschul- digtem Ausbleiben eines Beteiligten auch ohne diesen verhandelt werden kann. Zwar hat dem Senat am 4. Oktober 2004 der anwaltliche Schriftsatz vom 4. Oktober 2004 vorgelegen, in dem ohne nähere Ausführungen unter Bezug- nahme auf ein Telefonat zwischen dem Vertreter des Antragsgegners und dessen - 12 - Lebensgefährtin ausgeführt war, dass der Antragsgegner aufgrund seines ge- sundheitlichen Zustandes nicht am Termin vom 5. Oktober 2004 werde teilnehmen können. Ebenfalls am 4. Oktober 2004 hat ein weiterer Schriftsatz per Telefax das Bundespatentgericht erreicht, dem das zahnärtzliche Attest beigefügt war. Da es sich bei der gesundheitlichen Beeinträchtigung dem Attest zufolge um die Folge einer zahnärztlichen Maßnahme ging, für deren Unvorhersehbarkeit keinerlei An- haltspunkte vorliegen – Wurzelbehandlungen finden bekanntermaßen nicht bei akuten Entzündungs- und Schmerzzuständen statt -, hätte es dem Antragsteller oblegen, eine geplante Zahnbehandlung dem Senat so rechtzeitig anzuzeigen, dass eine Entscheidung über eine Terminsverlegung möglich gewesen wäre, wo- bei dahingestellt bleiben kann, ob eine solche Behandlung als ausreichender Grund für eine solche Entscheidung anzusehen gewesen wäre. Bei dem vorlie- genden Sachverhalt jedenfalls ist der Antragsgegner als nicht ausreichend ent- schuldigt anzusehen, so dass keine Veranlassung gegeben war, auf die Gegen- vorstellung hin die getroffene Entscheidung anzuändern. Die Kosten des Löschungsverfahrens waren keinem der Beteiligten allein aufzu- erlegen, weil Billigkeitsgesichtspunkte dies zur Überzeugung des Senats nicht er- forderten. Dr. Schermer Prietzel-Funk Dr. van Raden Na