Beschluss
29 W (pat) 62/20
Bundespatentgericht, Entscheidung vom
PatentrechtBundesgerichtECLI:DE:BPatG:2022:231122B29Wpat62.20.0
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Entscheidungsgründe
ECLI:DE:BPatG:2022:231122B29Wpat62.20.0 BUNDESPATENTGERICHT 29 W (pat) 62/20 _______________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … - 2 - betreffend die Marke 30 2018 006 123 (hier: Nichtigkeitsverfahren S 241/18 Lösch) hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 23. November 2022 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin Akintche und den Richter Posselt beschlossen: Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. August 2020 aufgehoben. Die Eintragung der Marke 30 2018 006 123 wird für nichtig erklärt und gelöscht. G r ü n d e I. Die Beschwerdeführerin wendet sich gegen die Zurückweisung ihres Nichtigkeits- antrags gegen die Marke 30 2018 006 123 durch die Markenabteilung 3.4 des Deut- schen Patent- und Markenamtes (DPMA). Die Verfahrensbeteiligten sind Wettbewerber auf dem Gebiet der Drucklufttechnik und von Filtrationssystemen. Sie und die mit ihnen verbundenen Firmen - auf Seiten der Beschwerdegegnerin auch die A … GmbH - befinden bzw. befanden sich in zahlreichen Rechtsstreitigkeiten (u. a. Nichtigkeitsanträge wegen absoluter Schutz- hindernisse und wegen Verfalls, Verletzungsklage, wettbewerbsrechtliche Klage, - 3 - Widerspruchsverfahren), insbesondere in Bezug auf verschiedene „ultrafilter“-Mar- ken. Die streitgegenständliche Wortmarke ultrafilter international ist hervorgegangen aus der Umwandlung der eingetragenen Unionsmarke 001 121 839. Sie ist am 27. Juni 2018 mit dem Anmeldetag 29. März 1999 unter der Nummer 30 2018 006 123 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register für die Waren und Dienstleistungen der Klasse 07: Filterkörper; Filterwerkstoffe als Teile der in Klasse 07 genannten Wa- ren, nämlich Filtermedien, insbesondere Faservliesstoff, Filtermem- brane und Filterstützmedien; mechanische und elektrische Kon- densableiter; Ölseparatoren; Wasserseparatoren; Klasse 11: Geräte und Anlagen zum Trocknen, Reinigen und Kühlen von Luft, Gasen und Flüssigkeiten; Teile und Zubehör dieser Geräte und Anla- gen, insbesondere Pumpen-Membran, Füllstandsmesser, Ventile, ins- besondere Magnetventile, Membranventile, Steuerungen für Ventile, Zeitsteuerungen, Manometer, insbesondere Differenzdruckmanome- ter, Druckmesser, insbesondere Temperatur-Druckmesser, Niveau- Druckmesser, Verbindungselemente für Filteranlagen, einschließlich konstruktionsgebundener Anschluss- und Befestigungsteile; Lüftungs- geräte; Filter zum Trocknen, Reinigen und Kühlen von Luft, Gasen und Flüssigkeiten; Filterwerkstoffe als Teile von Filtern zum Trocknen, Rei- nigen und Kühlen von Luft, Gasen und Flüssigkeiten, nämlich Filter- medien, insbesondere Faservliesstoff, Filtermembrane und Filterstütz- medien; - 4 - Klasse 37: Inbetriebnahme, Reparatur und Instandhaltung der genannten Geräte und Anlagen; Klasse 41: Technische Ausbildung; Verkaufs- und Produktschulung; Klasse 42: Dienstleistungen eines Ingenieurs, technische Beratung bei der Pla- nung, Errichtung und beim Betrieb der genannten Anlagen und Geräte eingetragen worden. Die am 31. Januar 1999 gegründete und am 29. März 1999 ins Handelsregister eingetragene „B … GmbH“ mit Sitz in H … hatte die Unionsmarke am 29. März 1999 beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO, vormals Harmo- nisierungsamt für den Binnenmarkt für Marken, Muster und Modelle) zur Eintragung in das dortige Register angemeldet; ausweislich des Handelsregisterauszugs lag der Geschäftsschwerpunkt der Anmelderin auf dem Vertrieb von Produkten insbe- sondere der „A … AG“. Die „B … AG“ war durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12. No- vember 1998 aus der B … GmbH hervorgegangen, die 1972 unter dem Namen C … GmbH als mittelständisches Unternehmen für die Fabrikation sowie den Kauf und Verkauf von Filtern und Trocknern vornehmlich für die lnvestitionsgüterbranche in H …, Deutschland, unter anderem von Herrn X … gegründet wurde. Geschäfts- führer der Anmelderin war bis August 2005 Herr Y … (der Sohn von Herrn X …), der wiederum Geschäftsführer der hiesigen Antragstellerin und Beschwerdeführerin ist bzw. war (Herr Y … ist im Sommer 2022 verstorben). Bereits im April 1999, kurz nach Anmeldung der Unionsmarke, ist die Unionsmarkenanmelderin als übertra- gender Rechtsträger verschmolzen mit der „B … AG“ und sodann im Wege des Formwechsels umgewandelt worden zur Beschwerdegegnerin und hiesigen Mar- keninhaberin, der Z … GmbH. - 5 - Die Unionsmarkenanmeldung wurde zunächst von der Prüferin am 19. Feb- ruar 2001 zurückgewiesen, weil es sich um eine beschreibende, nicht unterschei- dungskräftige Angabe handle und ausreichende Nachweise für die geltend ge- machte Verkehrsdurchsetzung nicht vorlägen. Dagegen hatte die Anmelderin Be- schwerde eingelegt. Die 2. Beschwerdekammer hatte der Beschwerde stattgege- ben und mit Entscheidung vom 16. Dezember 2003 (R 375/2001-2) ausgeführt, dass die Bezeichnung infolge von Benutzung in den deutsch- und englischsprachi- gen Mitgliedstaaten Unterscheidungskraft erlangt habe. Die Bezeichnung wurde so- dann am 27. September 2005 in das Unionsmarkenregister eingetragen. Die Unionsmarkeninhaberin hat am 29. Februar 2008 gegen die Antragstellerin Ver- letzungsklage beim Landgericht erhoben. Daraufhin hat die A … GmbH, deren Ge- schäftsführer ebenfalls Herr Y … war, am 5. Mai 2008 beim EUIPO Antrag auf Nich- tigerklärung der Unionsmarke gestellt. Das Landgericht hat das Verletzungsverfah- ren bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Antrag der A … GmbH ausge- setzt. Mit Entscheidung vom 29. Januar 2010 hat die Löschungsabteilung des EUIPO diese Unionsmarke für nichtig erklärt. Die Marke werde vom durchschnittli- chen Fachverkehr in sämtlichen damaligen fünfzehn Mitgliedstaaten als beschrei- bend verstanden. Zumindest in Ländern wie Schweden, Finnland oder Portugal sei eine Verkehrsdurchsetzung nicht belegt worden. Gegen diese Entscheidung hat die Unionsmarkeninhaberin Beschwerde eingelegt. Die 4. Beschwerdekammer hat die Entscheidung der Löschungsabteilung aufgehoben, da der Nichtigkeitsantrag nach ihrer Auffassung rechtsmissbräuchlich und daher unzulässig sei. Zur Verkehrs- durchsetzung hat sich die Beschwerdekammer nicht geäußert. Auf die Klage der Nichtigkeitsantragstellerin hat das Europäische Gericht (EuG) demgegenüber mit Urteil vom 30. Mai 2013 (GRUR Int. 2013, 794-797) festgestellt, dass der Nichtigkeitsantrag der A … GmbH nicht rechtsmissbräuchlich sei; mit Be- schluss vom 19. Juni 2014 hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) die Rechtsauf- fassung des EuG bestätigt (GRUR Int. 2014, 821-825). Nach Zurückverweisung hat die 5. Beschwerdekammer des EUIPO mit Entscheidung vom 12. Januar 2017 die - 6 - Beschwerde der Markeninhaberin zurückgewiesen, da der Eintragung der Marke auch für Finnland, Griechenland, Luxemburg, Belgien, Portugal, Schweden, die Nie- derlande und Dänemark absolute Eintragungshindernisse entgegenstünden und eine Verkehrsdurchsetzung zumindest für diese Länder nicht nachgewiesen sei. Eine konkrete Aussage, ob die Marke für Deutschland verkehrsdurchgesetzt ist, enthält die Entscheidung der Beschwerdekammer nicht (vgl. Rn. 45 der Entschei- dung). Die Markeninhaberin hat nach Rechtskraft dieser Entscheidung die Um- wandlung in eine deutsche Marke beantragt. Mit beim DPMA am 12. Oktober 2018 eingegangenem Antrag begehrt die Antrag- stellerin die vollständige Löschung der Marke. Zum Zeitpunkt der Anmeldung am 29. März 1999 hätten der Marke 30 2018 006 123 die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1-3 MarkenG entgegengestanden und diese bestünden auch noch bis zum heutigen Zeitpunkt. Insbesondere habe die Marke zu keinem Zeitpunkt infolge Benutzung Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG erlangt. Die Antragstellerin firmiert als B … GmbH in H…; denselben Namen trug bis 21. April 2004 auch die Markeninhaberin, bevor sie mit der B … AG, der späteren Z … GmbH, verschmolzen wurde. Die Antragsgegnerin und Markeninhaberin hat dem ihr mit amtlichem Schreiben ge- gen Empfangsbekenntnis am 22. Oktober 2018 zugestellten Nichtigkeitsantrag mit Schriftsatz vom 19. Dezember 2018, eingegangen beim DPMA am selben Tag, wi- dersprochen. Sie ist der Ansicht, der Löschungsantrag sei rechtsmissbräuchlich, im Übrigen aber auch unbegründet. Die Entscheidung des EuGH sei rechtsfehlerhaft gewesen. Je- denfalls sei aber nach deutscher Rechtsprechung der Rechtsmissbrauchseinwand im Löschungsverfahren beachtlich. Ein Antragsteller, in dessen Person ein rechts- missbräuchliches Verhalten zu konstatieren sei, sei kein tauglicher Antragsteller im Löschungsverfahren. Zudem habe die Markeninhaberin bereits im Anmeldeverfah- ren der Unionsmarke 001 121 839, welche die Grundlage für die umgewandelte, - 7 - hier verfahrensgegenständliche nationale Marke sei, erfolgreich den Nachweis er- bracht, dass die Marke in Deutschland verkehrsdurchgesetzt sei. Mit Beschluss vom 13. August 2020 hat die Markenabteilung 3.4 des DPMA den Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit und Löschung der Wortmarke 30 2018 006 123 zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, dass bereits Bedenken gegen die Zulässigkeit des Löschungsantrags bestünden. Diese lägen aber auf einer anderen Ebene als von den Beteiligten diskutiert. Die vorliegend angegriffene Marke sei nach § 125d Abs. 3 Satz 1 MarkenG ohne materielle Prüfung ins deutsche Markenregister eingetragen worden, nachdem sie bereits als Unionsmarke 001 121 839 eingetragen war. Die Zulässigkeit der Umwandlung dürfe dabei nicht in Frage gestellt werden. Die Rege- lung beruhe auf einer vom Gesetzgeber statuierten grundsätzlichen Gleichrangig- keit von nationalem und Unionsmarken-Verfahren. Das EUIPO prüfe Marken im Wesentlichen nach denselben Rechtsgrundlagen wie im deutschen Recht. Im Fall der Umwandlung einer Unionsmarke in eine nationale Marke werde anerkannt, dass die Marke bereits auf absolute Schutzhindernisse hin überprüft worden sei. Für Löschungsanträge aus absoluten Gründen fehle eine dem § 125d Abs. 3 Satz 1 MarkenG entsprechende Regelung. Daraus könnte man schließen, dass diese uneingeschränkt zulässig seien, wovon die Beteiligten hier ausgingen. Nach- dem Löschungs- bzw. Nichtigkeitsanträge nach § 50 Abs. 1 MarkenG Popularan- träge seien, also von jedermann geltend gemacht werden könnten, scheine dies zunächst auch logisch zu sein. Außerdem hätten solche Anträge vor dem EUIPO eine andere territoriale Reichweite. Nach Auffassung der Markenabteilung enthalte die Gesetzeslage aber eine Regelungslücke für den Fall, dass zwischen den Par- teien oder wirtschaftlich denselben Parteien vor dem EUIPO bereits ein Nichtigkeits- verfahren stattgefunden habe. Dann würde eine unbeschränkte Zulässigkeit von Nichtigkeitsverfahren vor dem deutschen Amt dazu führen, dass die Markenabtei- lung 3.4 des DPMA Entscheidungen des EuGH überprüfe und diese möglicherweise - 8 - als rechtswidrig qualifiziere. Die gesetzliche Regelung des § 125d Abs. 3 Satz 1 MarkenG sei daher planwidrig unvollständig, was im Weg der Analogie zu korrigieren sei, wonach ein Nichtigkeitsverfahren zwischen denselben Beteiligten nicht mehr stattfinden, eine materielle Überprüfung der Entscheidungen europäi- scher Instanzen durch die Markenabteilung 3.4 also nicht mehr erfolgen könne. Die Markenabteilung enthalte sich einer Bewertung, ob der Löschungsantrag im vorlie- genden Fall möglicherweise rechtsmissbräuchlich sei, weil die Beteiligten mit dem- selben Sachvortrag und identischen Argumenten ein Verfahren bis zum EuGH be- reits geführt hätten. Der EuGH habe entschieden, weshalb nach dem Grundsatz „Roma locuta causa finita“ eine weitere Überprüfung nicht mehr stattfinden dürfe. Angesichts der Tatsache, dass hier eine Art „Grauzone“ vorliege, nachdem Recht- sprechung zu dem vorliegenden Problem (noch) nicht existiere, werde in der gebo- tenen Kürze aber hilfsweise auch ausgeführt, dass der Löschungsantrag nach Auf- fassung der Markenabteilung ohnehin unbegründet sei. Wegen der originären Schutzunfähigkeit der vorliegenden Marke, von der hier beide Beteiligten ausgin- gen, könne in vollem Umfang auf die Entscheidungen des EUIPO vom 12. Feb- ruar 2001 der Prüferin und vom 16. Dezember 2003 der Beschwerdekammer Bezug genommen werden. Ob die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG zum Anmeldezeitpunkt, nämlich dem 29. März 1999 vorgelegen hätten, lasse sich aus heutiger Sicht nicht mehr mit der gebotenen Zuverlässigkeit ermitteln. Nach der Rechtsprechung des EuGH seien die erforderlichen Feststellun- gen nicht allein aufgrund von generellen und abstrakten Prozentsätzen demoskopi- scher Untersuchungen möglich, vielmehr könnten auch andere Umstände, wie z. B. der jeweilige Marktanteil, die Intensität, geografische Verbreitung und Dauer der Markenverwendung, die aufgewendeten Werbemittel und die dadurch erreichte Be- kanntheit in den angesprochenen Verkehrskreisen von Bedeutung sein. Der EuGH überlasse es dem nationalen Verfahrensrecht, welche Erkenntnisquellen in wel- chem Umfang im Einzelfall herangezogen und bewertet würden. Nach nationalem Markenrecht seien die Unterlagen, die vor dem EUIPO zunächst zur Eintragung der - 9 - Marke geführt hätten, möglicherweise nicht ausreichend. Vermutlich wäre eine me- thodisch einwandfreie demoskopische Erhebung letztlich erforderlich gewesen, die für einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren in die Vergangenheit jetzt nicht mehr möglich sei. Die Markeninhaberin habe jedoch insgesamt durchaus umfangreiche Belege zur Markenverwendung beigebracht, die eine Verkehrsdurchsetzung nicht als ausgeschlossen erscheinen ließen. Ihre Unternehmenshistorie gehe immerhin bis ins Jahr 1972 zurück. Das Argument der Antragstellerin, eine „B … AG“ sei erst- mals am 12. Januar 1999 registriert worden, also kurz vor Anmeldung der Marke, sei nicht durchgreifend, da die Marke nach dem Sachvortrag der Antragsgegnerin schon vor dieser Firmengründung verwendet worden sei. Die vorgelegten Fotos von Filtern trügen deutlich sichtbar teilweise die Bezeichnung „ultrafilter international“ und keinesfalls werde durchgehend nur die Bildmarke mit den parallelen Streifen gezeigt. Im Fall eines „non liquet“ trage die Antragstellerin die Beweislast, dass eine Verkehrsdurchsetzung der angegriffenen Marke am Anmeldetag nicht vorgelegen habe. Die Aufgabe des markenrechtlichen Löschungsverfahrens bestehe nicht aus- schließlich darin, mögliche Fehler des EUIPO oder des DPMA zu korrigieren. Maß- geblich sei vielmehr, ob der betroffenen Marke im Zeitpunkt ihrer Anmeldung und im Zeitpunkt der Entscheidung über die Löschung ein absolutes Eintragungshinder- nis tatsächlich entgegengestanden habe und ob dieses Hindernis durch eine Ver- kehrsdurchsetzung überwunden worden sei oder nicht. Die Problematik rückbezo- gener demoskopischer Ermittlungen vermöge der Markeninhaber nicht zu beein- flussen, diese liege allein in der Hand des Antragstellers. Eine Marke dürfe nur dann gelöscht werden, wenn ihre Schutzunfähigkeit im Anmeldezeitpunkt erwiesen sei. Das sei vorliegend nicht der Fall. Nachdem der Löschungsantrag somit jedenfalls auch unbegründet sei, müsse er zurückgewiesen werden. Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin. Der Senat hat mit gerichtlichem Schreiben vom 5. November 2021 die Parteien ge- beten, bei ihren Stellungnahmen die neue Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Frage der Feststellungslast im Löschungsverfahren betreffend eine verkehrs- durchgesetzte Marke (BGH GRUR 2021, 1526 – NJW-Orange) zu berücksichtigen. - 10 - Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, dass der Löschungsantrag entgegen der Auffassung der Markenabteilung sowohl zulässig als auch begründet sei. Der EuGH habe zutreffend festgestellt, dass der Einwand des Rechtsmissbrauchs im Rahmen der Zulässigkeit von Löschungsanträgen wegen absoluter Schutzhinder- nisse unbeachtlich sei, weil derartige Verfahren den Schutz des Allgemeininteres- ses an der Löschung zu Unrecht eingetragener Marken zum Ziel hätten. Der BGH habe bislang nur für eine – hier nicht vorliegende - Fallgruppe die Unzulässigkeit eines solchen Löschungsantrags für möglich gehalten, nämlich für den Fall, dass ein Strohmann einen Löschungsantrag gestellt habe, um die Rechtskraftwirkung ei- ner früheren Entscheidung zwischen den gleichen Parteien zu umgehen. Die Be- schwerdegegnerin versuche lediglich verzweifelt, eine Prüfung in der Sache zu un- terbinden, indem sie weitere angebliche Unzulässigkeitsgründe vorbringe. Soweit sie vertrete, der Löschungsantrag sei wegen vorherigen Ablaufs der Aus- schlussfrist unzulässig, verfange diese Argumentation schon deshalb nicht, da die Ausschlussfrist in § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG a. F. bzw. § 50 Abs. 2 Satz 3 Mar- kenG n. F. europarechtswidrig sei. Die Beschwerdeführerin regt an, die Frage der Richtlinienkonformität der Vorschrift dem Europäischen Gerichtshof zur Beurteilung vorzulegen. Der Wortlaut des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG sei aber ohnehin eindeu- tig. Fristbeginn für die Ausschlussfrist sei der Tag der Eintragung der Marke, deren Löschung beantragt werde. Dies sei vorliegend die Löschung der nationalen Marke mit der Registernummer 30 2018 006 123; demzufolge komme es auf den Eintra- gungszeitpunkt dieser deutschen Marke an. Zu berücksichtigen sei auch, dass be- reits 2,5 Jahre nach Eintragung ins Unionsmarkenregister Nichtigkeitsantrag wegen absoluter Schutzhindernisse gegen die Unionsmarke gestellt worden war. Während des gesamten Verfahrens gegen die Unionsmarke habe die Schutzfähigkeit gerade auch für Deutschland offensichtlich im Vordergrund gestanden. Ein Vertrauen da- rauf, dass die Marke der Beschwerdegegnerin für Deutschland unbeanstandet bleibe, habe die Beschwerdegegnerin nicht haben können. Zudem stelle im vorlie- genden Fall der Löschungsantrag gegen die nationale Marke die Fortsetzung des - 11 - Europäischen Nichtigkeitsverfahrens dar und nicht einen erstmaligen Angriff auf die streitgegenständliche Marke. In ihrer Entscheidung vom 12. Januar 2017 habe die Beschwerdekammer die Nichtigkeit der Unionsmarke „ultrafilter international“ zu- mindest für einen Teil der EU festgestellt und auf eine Prüfung für Deutschland aus- drücklich verzichtet. Sie habe als dortige Nichtigkeitsantragstellerin keinen An- spruch auf Nichtigerklärung aus einem bestimmten Grund; eine Weiterverfolgung im Wege der Klage auf Feststellung der mangelnden Schutzfähigkeit für Deutsch- land sei daher nicht möglich gewesen. Dies spreche alles dagegen, im Rahmen des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG a. F. auf den Eintragungszeitpunkt der Unionsmarke abzustellen. Da in der Beschwerdeentscheidung des EUIPO vom 12. Januar 2017 ausdrücklich der Hinweis enthalten sei, auf eine Prüfung der Verkehrsdurchsetzung in Deutsch- land zu verzichten, könne insoweit keine Bindungswirkung gemäß § 125d Abs. 3 Satz 1 MarkenG analog bejaht werden. Weder Art. 139 Abs. 1 UMV noch § 125d Abs. 3 MarkenG sähen eine solche Bindungswirkung vor, zumal die Umwandlung auch einer bereits eingetragenen Unionsmarke nicht in eine nationale Marke, son- dern in eine nationale Markenanmeldung erfolge. In diesem Falle sei lediglich das Widerspruchsverfahren ausgeschlossen. Daraus ergebe sich, dass andere Verfah- ren zur Löschung einer Marke nicht ausgeschlossen seien. Ferner sei zwischen den Parteien nicht bereits eine Entscheidung über denselben Streitgegenstand ergangen. Denn Gegenstand des europäischen Nichtigkeitsver- fahrens sei die Frage gewesen, ob der Marke zumindest in einem Teil der Union absolute Schutzhindernisse entgegengestanden. Eine Entscheidung darüber, ob in Deutschland Schutzhindernisse entgegenstünden, fehle bisher. Auch soweit die Markeninhaberin auf die Entscheidung der Beschwerdekammer im europäischen Anmeldeverfahren verweise, liege keine Bindungswirkung vor, da diese ohne jegli- che Beteiligung Dritter erfolgt sei. Schließlich liege kein Rechtsmissbrauch vor, wo- rauf bereits der EuGH hingewiesen habe. - 12 - Der Löschungsantrag sei daher zulässig; im Übrigen sei er auch begründet. Die Marke „ultrafilter international“ sei originär schutzunfähig, wie mehrfach zutreffend festgestellt worden sei. Die Schutzhindernisse seien auch nicht durch Verkehrs- durchsetzung überwunden. Die Markeninhaberin habe nicht dargelegt, für welche konkreten Waren und/oder Dienstleistungen ihre Rechtsvorgängerin die Wortmarke „ultrafilter international“ markenmäßig benutzt haben wolle. Die Angabe von Um- satzzahlen des Unternehmens reiche anerkanntermaßen nicht aus. Eine Firma „B … AG“ sei erstmals am 12. Januar 1999 registriert worden, also wenige Monate vor Anmeldung der Unionsmarke. Soweit die vorgelegten Unterlagen eine Wort-/Bild- marke zeigten, bedeute dies keine Verkehrsdurchsetzung der verfahrensgegen- ständlichen Wortmarke. Denn die Wort-/Bildmarke sei aufgrund der gra- fischen Gestaltung überhaupt erst eingetragen worden. Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß, den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Marken- amts vom 13. August 2020 aufzuheben und die Eintragung der angegriffenen Marke für nichtig zu erklären und zu löschen. Für den Fall, dass der Senat gedenke aufgrund § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG a. F. oder wegen entgegenstehender Rechtskraft bzw. Bindungswirkung die Beschwerde zurückzuweisen, beantragt sie des Weiteren die Zulassung der Rechtsbeschwerde und regt zudem eine Vorlage an den Europäischen Gerichtshof an. Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen. Sie macht geltend, dass der Löschungsantrag bereits aus mehreren Gründen un- zulässig sei. Eine Marke könne nur gelöscht werden, wenn der Antrag auf Löschung - 13 - innerhalb einer Zehnjahresfrist seit dem Tag der Eintragung der Marke gestellt werde. Ein danach gestellter Löschungsantrag, der auf § 8 Abs. 2 Nr. 1-3 MarkenG gestützt werde, sei verfristet. Nichts Anderes könne im Fall der Umwandlung einer Marke gelten, die bereits als Unionsmarke eingetragen gewesen sei und deren Ein- tragung als Unionsmarke mehr als zehn Jahre zurückliege. Auch in diesem Fall sei der zeitliche „Bestandsschutz“ der markenrechtlichen Rechtsposition des Inhabers in direkter, jedenfalls in analoger Anwendung des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG a. F. zwingend von Amts wegen zu berücksichtigen, da dieselbe Interessenlage vorliege. Dies ergebe sich daraus, dass bei der Umwandlung der ursprüngliche registerrecht- liche Zeitrang gewahrt bleibe. Da daher nicht auf das Eintragungsdatum als natio- nale Marke, sondern auf das Eintragungsdatum der Unionsmarke am 27. Septem- ber 2005 abzustellen sei, sei die 10-Jahresfrist bei Stellung des Löschungsantrags gegen die umgewandelte Marke am 12. Oktober 2018 längst abgelaufen gewesen. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin sei die Vorschrift des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG im Übrigen nicht europarechtswidrig. Zutreffend sei zwar, dass die Richtlinie 2015/2436 bzw. 2008/95 EG selbst keine Vorschrift enthalte, die der zeit- lichen Ausschlussfrist entspreche. Allerdings räume die Richtlinie den Mitgliedstaa- ten einen Gestaltungsspielraum insbesondere im Hinblick auf das Verfahrensrecht ein. Ausschlussfristen seien insofern mit Verjährungstatbeständen vergleichbar, zu denen die Richtlinie keine bindenden Vorgaben mache. Ferner ergebe sich die Unzulässigkeit des Antrags auf Löschung daraus, dass be- reits auf europäischer Ebene rechtskräftig über den Löschungsantrag entschieden worden sei und – wie das DPMA zutreffend ausgeführt habe – ein Fall der subjekti- ven Rechtskrafterstreckung vorliege. Durch die Entscheidungen des EUIPO im Lö- schungsverfahren gegen Unionsmarken entstehe ebenfalls eine konkrete Bin- dungswirkung gegenüber den nationalen Ämtern und Gerichten analog § 125d Abs. 3 S. 1 MarkenG, da ansonsten die Möglichkeit bestünde, dass das DPMA die Entscheidungen der europäischen Spruchkörper hinsichtlich identischer Streitge- - 14 - genstände überprüfen würde. Insofern sei es unerheblich, wie die Prüfung im Lö- schungsverfahren auf europäischer Ebene inhaltlich aufgebaut gewesen sei und welche Punkte konkret Gegenstand der Entscheidung gewesen wären, da sich die Bindungswirkung der Entscheidung unabhängig von inhaltlichen Gesichtspunkten auf den konkreten Streitgegenstand beziehe. Der geltend gemachte Löschungs- grund im Zusammenhang mit dem Löschungsbegehren bilde den konkreten Streit- gegenstand im Nichtigkeitsverfahren. Der Löschungsantrag derselben Partei über denselben Streitgegenstand und zudem mit identischer Begründung, der bereits auf Unionsebene rechtskräftig abgehandelt worden sei, könne nicht noch einmal neu erhoben werden. Hieran ändere auch der Umstand nichts, dass der Löschungsan- trag nicht von der hiesigen Beschwerdeführerin, sondern von der A … GmbH ge- stellt worden sei. Beide Gesellschaften befänden sich im Besitz der D … GmbH, deren Gesellschafterin wiederum die A … AG sei, deren Verwaltungsrat als Präsi- dent Herr Y … vorsaß, der zudem Geschäftsführer der Beschwerdeführerin und der A … GmbH gewesen sei. Die Beschwerdeführerin sei daher lediglich „vorgescho- ben“ worden, um sich der entgegenstehenden Rechtskraft bzw. Bindungswirkung der Entscheidungen zu entziehen. Ein solcher Versuch sei offensichtlich unverein- bar mit dem Wesen des Popularantrags, so dass ein Fall der subjektiven Rechts- krafterstreckung anzunehmen sei. Schließlich dürfe auch nicht unberücksichtigt bleiben, dass bereits im Anmeldeverfahren ausdrücklich positiv festgestellt worden sei, dass die Unionsmarke durch Benutzung Unterscheidungskraft für die bean- spruchten Waren und Dienstleistungen in dem von der Prüferin beanstandeten deutsch- bzw. englischsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Vereinigtes Kö- nigreich, Irland) erlangt habe. Jedenfalls sei der Löschungsantrag rechtsmissbräuchlich, weil die Beschwerdefüh- rerin offenkundig im Rahmen des vorliegenden Verfahrens eigene, treuwidrige In- teressen verfolge, die dem eigentlichen Ziel des Nichtigkeitsverfahrens zuwiderlie- fen. Die Unternehmenshistorie der Markeninhaberin gehe auf das Jahr 1972 zurück, nämlich auf die damalige Gründung der B … GmbH. Der Geschäftsführer der Ant- - 15 - tragstellerin, Herr Y … , sei bis 28. Februar 2006 Geschäftsführer bei der Marken- inhaberin gewesen. Bei seinem Ausscheiden habe er sich zu einem zweijährigen Wettbewerbsverbot verpflichtet. Die Antragstellerin sei noch im Jahr des Ausschei- dens des Herrn Y … gegründet und unmittelbar nach Ablauf des vertraglich verein- barten Verbotszeitraums von diesem seit März 2007 geleitet worden. Dabei habe Herr Y … ganz gezielt den langjährigen Unternehmensnamen der Rechtsvorgänge- rin der Markeninhaberin als eigenen Unternehmensnamen verwendet, um so die Verkehrskreise hinsichtlich der Identität des Unternehmens in die Irre zu führen. Flankierend habe er u. a. mit einer mehr als 30jährigen Familientradition, mit der Herstellung des „original-Ultrafilters“ sowie mit einem Kundenstamm von über 6.000 Kunden in mehr als 50 Ländern geworben und habe in Rundschreiben an die Kun- den der Beschwerdegegnerin sogar mitgeteilt, dass sich die Adresse des Unterneh- mens „geändert“ habe, um so deren Kunden zu verwirren. Alle diese Maßnahmen seien der Beschwerdeführerin und deren Geschäftsführer als wettbewerbswidrig untersagt worden. Die Materialien, die beim EUIPO zum Beleg der Verkehrsdurchsetzung der Unions- marke 001 121 839 eingereicht worden seien, seien zudem von Herrn Y … selbst erstellt worden und würden heute von ihm als unrichtig angefochten. Die Antragstel- lerin strebe die Löschung der Streitmarke offenkundig allein zu dem Zweck an, diese selbst zu nutzen, um so ihr markenverletzendes und wettbewerbswidriges Verhal- ten möglichst ungehindert fortzuführen und weiterhin den unzutreffenden Eindruck erwecken zu können, sie sowie ihre Schwestergesellschaft, die A … GmbH, stün- den in der Tradition der renommierten früheren B … GmbH, der Rechtsvorgängerin der Markeninhaberin. Davon unabhängig sei der Löschungsantrag aber ohnehin unbegründet. Die klare Abkehr des BGH von der bisherigen Rechtsauffassung zur Feststellungslast bleibe im vorliegenden Fall ohne Auswirkung, da für Marken, die bereits mehr als 10 Jahre eingetragen seien, die Regelung des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG a. F. keine Lö- schungsmöglichkeit mehr vorsehe. Sofern man dieser Auffassung nicht folge, so - 16 - müsse der Rechtsgedanke des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG a. F. zumindest bei der Frage der Feststellungslast für das Vorliegen des behaupteten Löschungsgrundes der umgewandelten Marke Berücksichtigung finden. Ansonsten käme es zu einer nicht hinnehmbaren Ungleichbehandlung von nationalen Marken und umgewandel- ten Unionsmarken gleichen Zeitrangs. Antragsteller hätten dann nämlich bei umge- wandelten Unionsmarken wesentlich länger als vom nationalen Gesetzgeber ge- wollt die Möglichkeit, den Markeninhaber durch einen möglichst spät gestellten Lö- schungsantrag zu rückbezogenen Feststellungen hinsichtlich der Verkehrsdurch- setzung zum hierfür maßgeblichen Anmeldezeitpunkt zu zwingen. Da solche Fest- stellungen bekanntermaßen nur schwer zu treffen seien, wären Inhaber von umge- wandelten Unionsmarken im Gegensatz zu Inhabern von Marken, die bereits ur- sprünglich als nationale Marke eingetragen worden seien, über einen wesentlich längeren Zeitraum dem Risiko des damit korrespondierenden Markenverlustes aus- gesetzt. Dieses Schutzgefälle sei nicht hinnehmbar. Schließlich sei der Löschungsantrag aber auch unbegründet, weil die Beschwerde- gegnerin im damaligen Anmeldeverfahren vor dem EUIPO umfangreiche Belege vorgelegt habe, die in der Gesamtschau die Verkehrsdurchsetzung in den beteilig- ten Verkehrskreisen belegten. Die 2. Beschwerdekammer des EUIPO habe seiner- zeit zu Recht angenommen, dass die Unionsmarke Unterscheidungskraft durch Be- nutzung erlangt habe. Mit Schreiben vom 7. Oktober 2022 hat der Senat den Beteiligten einen Entschei- dungstermin mitgeteilt und sie darauf hingewiesen, dass er nach vorläufiger Auffas- sung den Löschungsantrag der Beschwerdeführerin für zulässig und begründet er- achte. Denn für den aktuellen Zeitpunkt fehle jeglicher Vortrag zu einer Verkehrs- durchsetzung und für den Anmeldezeitpunkt lasse sich aus den bisher eingereich- ten Unterlagen kein hinreichender Schluss auf eine solche ziehen. - 17 - Die Markeninhaberin hat zu diesem Verfahrenshinweis weder Stellung genommen noch weitere Unterlagen eingereicht. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen. II. Die nach § 66 MarkenG zulässige Beschwerde der Antragstellerin hat auch in der Sache Erfolg. Der Eintragung der angegriffenen Marke stehen und standen für die in Rede ste- henden Waren und Dienstleistungen die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG entgegen und eine Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 Mar- kenG kann weder für den Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke noch für den Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag festgestellt werden. A) Im Laufe des Löschungsverfahrens haben sich die Vorschriften des Markenge- setzes mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. Eine für die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht. Da der Lö- schungsantrag vor dem 14. Januar 2019 gestellt worden ist, ist § 50 Abs. 2 MarkenG in seiner bisher geltenden Fassung anzuwenden (§ 158 Abs. 8 MarkenG n. F.). Ebenfalls weiter anzuwenden ist die verfahrensrechtliche Vorschrift des § 54 Mar- kenG in der bis zum 30. April 2020 geltenden Fassung (vgl. Art. 5 Abs. 3 Marken- rechtsmodernisierungsG). Dagegen ist die neue Fassung des § 50 Abs. 1 MarkenG seit ihrem Inkrafttreten am 14. Januar 2019 anwendbar, da insoweit keine Über- gangsregelung existiert (vgl. BGH GRUR 2021, 1195 Rn. 10, 11 – Black Friday). Seit 1. Mai 2022 ist § 125d MarkenG (Umwandlung) nicht mehr belegt. Die Rege- lung findet sich nunmehr in § 121 MarkenG. - 18 - B) Der Löschungsantrag ist zulässig. 1. Dem in seiner Begründung konkret auf die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG gestützten und daher ordnungsgemäß gestellten Löschungs- antrag der Beschwerdeführerin hat die Markeninhaberin und Beschwerdegegnerin rechtzeitig innerhalb der Zweimonatsfrist des § 54 Abs. 2 S. 2 MarkenG a. F. wider- sprochen, so dass die Voraussetzungen zur Durchführung des Löschungsverfah- rens gemäß § 54 Abs. 2 S. 3 MarkenG a. F. vorliegen. 2. Dem Löschungsantrag steht nicht die Rechtskraft einer anderen - europäischen - Entscheidung entgegen. a) Der Wortlaut der Vorschriften § 50 Abs. 1 MarkenG n.F. und § 50 Abs. 2 MarkenG a. F. sowie § 54 Abs. 1 und 2 MarkenG a. F. unterscheidet nicht danach, ob es sich um eine Marke handelt, die nach einer originären Schutzfähigkeitsprüfung durch das DPMA oder nach der Umwandlung aus einer Unionsmarke nach § 121 Abs. 3 Satz 1 MarkenG eingetragen worden ist. Ebenso wenig enthält § 121 Abs. 3 MarkenG betreffend das Umwandlungsverfahren eine Bestimmung, die ein Nichtigkeitsverfahren auf Antrag wegen Vorliegens absoluter Schutzhindernisse nach der Eintragung im Register ausschließt. Zutreffend hat das DPMA zwar ausgeführt, dass die Zulässigkeit der Umwandlung an sich nicht in Frage gestellt werden darf. Ein Grund, der die Umwandlung aus- schließen würde, betrifft u. a. die Erklärung der Nichtigkeit. Er gilt nach Art 139 Abs. 2 b) UMV, wenn die Entscheidung des Amtes oder des Unionsmarkengerichts ausdrücklich feststellt, dass das Eintragungshindernis oder der Verfalls- bzw. Nich- tigkeitsgrund sich auf einen bestimmten Mitgliedstaat bezieht, und schließt die Um- wandlung für diesen Mitgliedstaat aus. Lehnt das EUIPO den Umwandlungsantrag ab, weil es meint, ein Nichtigkeitsgrund oder Verfallsgrund sei für einen Mitgliedstaat - 19 - bejaht worden, kann der Antragsteller Beschwerde einlegen. Eine irgendwie gear- tete Prüfungskompetenz des Mitgliedstaats gibt es insoweit nicht. Die (positive) Entscheidung des EUIPO über den Umwandlungsantrag hinsichtlich der Unionsmarke 001 121 839 steht der Zulässigkeit des Nichtigkeitsantrags aber nicht entgegen. Zwar sieht § 121 Abs. 3 Satz 1 MarkenG vor, dass eine Marke, die bereits als Unionsmarke registriert war, ohne materielle Prüfung in das deutsche Register eingetragen wird. Die Regelung betrifft jedoch bereits nach ihrem Wortlaut lediglich das Eintragungsverfahren, wie sich auch aus dem Vergleich zu der Regelung des § 121 Abs. 2 Satz 1 MarkenG ergibt, die die Umwandlungen angemeldeter Unionsmarken betrifft. Für diese ist eine Prüfung durch das DPMA auf absolute Schutzhindernisse vorgesehen, da das EUIPO diese noch nicht vorgenommen hat. Eine eingetragene Unionsmarke hingegen hat bereits Schutz in Deutschland genossen (vgl. Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 125d Rn. 13 f.). Lediglich im Hinblick darauf, dass im europäischen Recht das Widerspruchsverfahren vorgeschaltet, im deutschen Recht aber der Eintragung nachgeschaltet ist, ist aus naheliegenden Gründen – weil bereits ein Widerspruchsverfahren durchgeführt werden konnte – zudem die Erhebung des Widerspruchs nach Umwandlung in diesem Falle ausgeschlossen worden, § 125d Abs. 3 Satz 2 MarkenG a. F. bzw. § 121 Abs. 3 Satz 1 MarkenG n. F. Ansonsten ist aber die umgewandelte Unionsmarke nach der Eintragung als nationale Marke wie eine nationale Marke zu behandeln und kann wie diese mit einem Löschungsantrag angegriffen werden. Würde man von der Unzulässigkeit von Löschungsanträgen bezüglich umgewandelter Unionsmarken ausgehen, hätte dies zur Konsequenz, dass alleine diese Löschungsanträgen entzogen wären. Denn wie das deutsche Recht sieht das Unionsmarkenrecht (Art. 63, 59 UMV) das nachträgliche Löschungsverfahren vor. Für eine solche Privilegierung umgewandelter Unionsmarken findet sich keinerlei Anhalt im Gesetz und sie ist auch in keiner Weise sachlich gerechtfertigt (vgl. hierzu BPatG, Beschluss vom 17.11.2022, 28 W (pat) 9/19 – VENT ROLL). Aus § 121 - 20 - Abs. 3 MarkenG (bzw. § 125d Abs. 3 MarkenG a. F.) kann jedenfalls nicht der Schluss gezogen werden, dass andere nach der Eintragung folgende Bestandsverfahren (Löschungsverfahren aus absoluten oder relativen Gründen und ggf. Verfallsverfahren) gegen diese umgewandelte Marke generell ausgeschlossen wären. b) Die im europäischen Anmeldeverfahren ergangene rechtskräftige Entscheidung der 2. Beschwerdekammer, die eine Verkehrsdurchsetzung bejaht hatte, steht der Zulässigkeit des Löschungsantrags schon deshalb nicht entgegen, weil sie nicht „zwischen den Parteien“ getroffen wurde. c) Der Löschungsantrag ist auch nicht wegen des rechtskräftig abgeschlossenen europäischen Nichtigkeitsverfahrens (Entscheidungen der 4. und 5. Beschwerde- kammer, des EuG und des EuGH) unzulässig. Eine Bindungswirkung/subjektive Rechtskrafterstreckung liegt – anders als das DPMA offenbar meint - nicht vor. aa) Die Frage entgegenstehender Rechtskraft ist seit 1. Mai 2020 ausdrücklich in § 53 Abs. 1 Satz 4 MarkenG geregelt. Zuvor galten über § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 322 ZPO die gleichen Grundsätze. Es kann vor diesem Hintergrund da- hingestellt bleiben, ob die Vorschrift des § 53 Abs. 1 Satz 4 MarkenG mangels einer Übergangsregelung auf das vorliegende Verfahren anwendbar ist. Denn auch bei Anwendung des § 53 Abs. 1 Satz 4 MarkenG kommt der Streitgegenstandsbegriff der Zivilprozessordnung zur Anwendung (vgl. Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O, § 53 Rn. 6, 27 und 105 ff.). Nach dem insofern geltenden zweigliedrigen Streitgegenstandsbegriff bestimmt sich der Streitgegenstand aus dem Antrag und dem zu seiner Begründung vorgetragenen Lebenssachverhalt. Die Vorschriften der § 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i. V. m. § 322 Abs. 1 ZPO ziehen die objektiven Gren- zen der Rechtskraft. Danach sind Urteile nur insoweit der Rechtskraft fähig, als über den durch Klage bzw. Antrag erhobenen Anspruch, den Streitgegenstand, entschie- den worden ist. Der Streitgegenstand wird durch den Tenor der Entscheidung fest- - 21 - gelegt. Nicht in Rechtkraft erwachsen regelmäßig Tatbestand und Entscheidungs- gründe, demnach die Tatsachen, Vorfragen sowie die rechtliche Beurteilung (vgl. Zöller, ZPO, 34. Auflage, 2022, vor § 322 Rn. 28; vgl. hierzu auch eingehender BPatG, Beschluss vom 17.11.2022, 28 W (pat) 9/19 - VENT ROLL). bb) Der Umstand, dass im europäischen Nichtigkeitsverfahren nicht die hiesige An- tragstellerin, sondern die A … GmbH Partei war, würde allerdings einer Bindungs- wirkung nicht entgegenstehen. Sofern man eine Bindungswirkung überhaupt in Be- tracht zieht, so würde eine „subjektive Rechtskrafterstreckung“ vorliegen. Denn beide Gesellschaften befinden sich im Besitz der D … GmbH, deren Gesellschafte- rin wiederum die A … AG ist, deren Verwaltungsrat als Präsident Herr Y … bis zu seinem Tod vorsaß, der zudem Geschäftsführer der Beschwerdeführerin und der A … GmbH war. Schließlich ist die A … GmbH mittlerweile ohnehin mit der B … GmbH verschmolzen und die hiesige Beschwerdeführerin ist Rechtsnachfolgerin der A … GmbH geworden. Es kann daher von „denselben Parteien“ ausgegangen werden. cc) Das DPMA sieht eine Regelungslücke, wenn zwischen den Parteien oder wirtschaftlich denselben Parteien vor dem EUIPO bereits ein Nichtigkeitsverfahren stattgefunden hat; diese Lücke sei im Wege der Analogie zu § 125d MarkenG (§ 121 MarkenG n. F.) zu korrigieren. Das DPMA geht dabei zu Unrecht davon aus, dass das bereits durchgeführte Nichtigkeitsverfahren per se der Zulässigkeit des Löschungsantrags entgegensteht. Aus diesem Grund hat es auch keine Bewertung der Rechtsmissbräuchlichkeit mehr vorgenommen, weil die Parteien mit demselben Sachvortrag und identischen Argumenten ein Verfahren bis zum EuGH geführt hatten. Nicht im Ansatz diskutiert hat das DPMA jedoch, ob in Bezug auf die Frage der Verkehrsdurchsetzung für Deutschland eine solche Bindungswirkung vorliegt und überhaupt gerechtfertigt ist; offensichtlich hat es pauschal eine solche angenommen. Da über die Verkehrsdurchsetzung der Bezeichnung „ultrafilter international“ in den beteiligten Verkehrskreisen in Deutschland in den oben genannten Verfahren nicht entschieden wurde, kann schon deshalb der Auffassung des DPMA nicht gefolgt werden. - 22 - Weder der EuGH noch das EuG haben sich mit der Frage der Verkehrsdurchset- zung in Deutschland befasst. Auch die 5. Beschwerdekammer hat in ihrer Entschei- dung vom 12. Januar 2017 diese Frage ausdrücklich offengelassen. Zwar hat sie das Bestehen von Eintragungshindernissen für die maßgeblichen Verkehrskreise in Deutschland, Österreich, Großbritannien, Irland, Finnland, Griechenland, Schwe- den, Dänemark, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Italien, Spanien und Portugal festgestellt, ihre Entscheidung allerdings darauf gestützt, dass eine erwor- bene Unterscheidungskraft aufgrund von Benutzung im Sinne des Art. 7 Ab- satz 3 UMV „zumindest“ in den Mitgliedstaaten Finnland, Griechenland, Luxem- burg, Belgien, Portugal, Schweden, Spanien, den Niederlanden und Dänemark nicht nachgewiesen ist. Es mag Fallkonstellationen geben, - nämlich, wenn zwischen den gleichen Parteien bereits rechtskräftig ein europäisches Nichtigkeitsverfahren durchgeführt wurde, wie es das DPMA ausgeführt hat – in denen eine Bindungswirkung zumindest dis- kussionswürdig erscheint. Ist beispielsweise eine Unionsmarke für nichtig erklärt worden, in der Entscheidung aber positiv festgestellt worden, dass in Deutschland das Schutzhindernis durch Verkehrsdurchsetzung überwunden ist, könnte es nach Umwandlung insoweit zu einer erneuten Prüfung und auch zu widersprechenden Entscheidungen kommen. Ob in diesen Fällen eine Art „Rechtskrafterstreckung“ vorliegt (vgl. hierzu auch Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 53 Rn. 33, 34), mag man im Hinblick auf die kontrovers diskutierte Auffassung, ob Unions- marke und nationale Marke materiell-rechtlich dasselbe Schutzrecht darstellen (vgl. zu dieser Frage Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 125d Rn. 16-19), vertreten können. Eine solche Fallgestaltung liegt hier indes schon deshalb nicht vor, weil hinsichtlich einer Verkehrsdurchsetzung für Deutschland gerade keine Feststellungen getroffen wurden. Jedenfalls insoweit sieht sich der Senat daher nicht an einer Entscheidung über den Löschungsantrag gehindert. - 23 - In Bezug auf die Frage des Rechtsmissbrauchs ist zwar bereits mit demselben Sachvortrag und identischen Argumenten das Nichtigkeitsverfahren bis zum EuGH geführt worden. Die in diesem Zusammenhang auftretenden Fragen, ob gleichwohl eine eigenständige Beurteilung im hiesigen Nichtigkeitsverfahren über den Einwand des Rechtsmissbrauchs noch möglich ist und ob die ohnehin nach nationaler Recht- sprechung auch nur im Ausnahmefall bestehende Möglichkeit, dem Löschungsan- trag eine Treuwidrigkeit nach § 242 BGB entgegenzuhalten, angesichts der grund- sätzlichen Ausführungen des EuGH neu überdacht werden muss, können als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben, weil ohnehin der Einwand des rechts- missbräuchlichen Löschungsantrags nicht greift (vgl. dd)). dd) Dem Löschungsantrag steht nicht der Einwand des Rechtsmissbrauchs entge- gen. Der EuGH hat in seiner bereits oben zitierten „ultrafilter international“-Entscheidung ausgeführt, dass die Frage des Rechtsmissbrauchs im Rahmen des amtlichen Nich- tigkeitsverfahrens unbeachtlich ist, weil das Amt seine Prüfung allein im Allgemein- interesse durchführt. Demgegenüber ist es nach bisheriger Rechtsprechung des BGH nicht grundsätzlich ausgeschlossen (vgl. Miosga in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 53 Rn. 21), dass einem Antragsteller eine Treuwidrigkeit seines Antrags nach § 242 BGB ent- gegengehalten werden kann (vgl. auch BGH WRP 2015,195 Rn. 10 – for you). Im Hinblick auf den Popularcharakter des Löschungsantrags kommt es aber auf die Interessen- und Motivlage des Antragstellers grundsätzlich nicht an. Nur in engen Grenzen kann einem Antragsteller der Zutritt zu dem Verfahren versagt werden. Der Umstand, dass die Antragstellerin die Marke selbst bzw. den Markenbestandteil „Ultrafilter“ nutzen will und bisher wohl auch nutzt, steht dabei dem Löschungsan- trag nicht entgegen. Entscheidungen oder Vergleiche, die der Beschwerdeführerin bzw. Herrn Y … ausdrücklich einen Angriff auf die Streitmarke untersagen, liegen - 24 - nicht vor. Dass die Antragstellerin nicht (auch) die Durchsetzung des Allgemeinin- teresses an der Löschung einer unberechtigt eingetragenen Marke verfolgt, son- dern ausschließlich aus sachfremden Erwägungen (z. B. nur in Schädigungsab- sicht) handelt, kann trotz durchaus bestehender Bedenken an dem Verhalten des Herrn Y … nicht angenommen werden. Soweit schließlich die Beschwerdegegnerin noch im europäischen Nichtigkeitsverfahren vorgetragen hatte, ihr früherer Ge- schäftsführer habe wichtige Beweismittel vernichtet, die die im Anmeldeverfahren eingereichten Unterlagen unterstützen könnten, hat sie diesen Vortrag – der vom EUIPO als nicht belegt zurückgewiesen wurde - im hiesigen Verfahren nicht wieder- holt. 3. Der Löschungsantrag ist nicht nach Ablauf der Ausschlussfrist gemäß § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG a. F., mithin nicht verfristet gestellt worden. a) Eine von der Beschwerdeführerin angeregte Vorlage an den Europäischen Ge- richtshof gemäß Art. 267 Abs. 1 b), Abs. 2 AEUV zur Frage der Vereinbarkeit der Ausschlussfrist des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG a. F. (bzw. § 50 Abs. 2 Satz 3 Mar- kenG n. F.) mit der Markenrichtlinie (RL EU 2015/2436, im Folgenden MRRL) ist nicht veranlasst, weil es an der erforderlichen Entscheidungserheblichkeit dieser Frage fehlt. Denn der Löschungsantrag der Beschwerdeführerin ist ohnehin inner- halb der Ausschlussfrist gestellt worden (vgl. unter b)). b) Nach § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG kann eine Marke wegen der Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG nur dann gelöscht werden, wenn der Löschungs- antrag innerhalb von zehn Jahren seit dem Tag der Markeneintragung gestellt wird. Dadurch soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass mit längerem Zeitab- lauf regelmäßig keine zuverlässigen Feststellungen über das Vorliegen des Schutz- hindernisses im Zeitpunkt der Eintragung mehr getroffen werden können (Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Markenrechts und zur Umsetzung der Ersten Richt- linie 89/104/EWG, BT-Drucks. 12/6581, S. 96). § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG enthält der Sache nach daher eine Ausgestaltung des Vertrauensinteresses bei an sich - 25 - nicht schutzfähigen Marken (vgl. Ingerl/Rohnke/Nordemann/Bröcker, MarkenG, 4. Aufl., § 50 Rn. 19). Innerhalb dieser Frist muss ein Markeninhaber aber jederzeit mit Löschungsanträgen rechnen und sich darauf einstellen, wozu auch die Siche- rung von Beweisunterlagen in Bezug auf eine im Eintragungsverfahren geltend ge- machte Verkehrsdurchsetzung gehört (vgl. hierzu BPatG, Beschluss vom 8. Juli 2015, 25 W (pat) 13/14). Nicht nur zum Nachweis einer rechtserhaltenden Benut- zung, sondern auch solange noch ein Löschungsantrag gegen die im Wege der Verkehrsdurchsetzung eingetragene Marke möglich ist, drängt sich daher flankie- rend hierzu für den Inhaber auch eine Archivierung und Dokumentation von weite- ren Benutzungsbelegen auf. Kontrovers diskutiert wird zwischen den Verfahrensbeteiligten, welcher Eintra- gungszeitpunkt bei einer in eine nationale Marke umgewandelten Unionsmarke für die Berechnung der Frist des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG (§ 50 Abs. 2 Satz 3 Mar- kenG n. F.) gilt. Mit dem klaren Wortlaut des Gesetzes ist bei der Berechnung der Ausschlussfrist des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG allein auf das Eintragungsdatum der konkret angegriffenen Marke 30 2018 006 123, also den 27. Juni 2018, abzu- stellen (vgl. auch BGH GRUR 2014, 872 Rn. 9 – Gute Laune Drops) und nicht auf den Eintragungszeitpunkt der für nichtig erklärten Unionsmarke. Unionsrechtliche Aspekte oder Vertrauensschutzerwägungen stehen dem nicht entgegen. Die MRRL enthält – wie auch die frühere Markenrichtlinie - keine Vorgaben für An- tragsfristen bzw. Ausschlussfristen im Rahmen eines amtlichen Nichtigkeitsverfah- rens. Für die Stellung eines Nichtigkeitsantrags beim EUIPO nach Art. 59 Abs. 1 a) UMV sind - auch für die absoluten Nichtigkeitsgründe des Art. 7 Abs. 1 b), c) und d) UMV – gar keine Fristen vorgesehen, so dass Unionsmarkeninhaber im Vergleich zu Inhabern nationaler Marken länger mit Nichtigkeitsanträgen rechnen müssen und dem Risiko des Markenverlustes ausgesetzt sind. Die Markenrichtlinie gebietet daher keine richtlinienkonforme Auslegung dahingehend, dass im Rahmen von § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG a. F. auf den Eintragungszeitpunkt der (umgewan- delten) Unionsmarke abzustellen wäre. Im Gegenteil werden sogar sehr vereinzelt - 26 - (hier nicht entscheidungserhebliche) europarechtliche Bedenken gegen die Frist des § 50 Abs. 2 Satz 3 n. F. MarkenG erhoben, weil eine solche Ausschlussfrist in der Richtlinie gerade nicht vorgesehen ist (vgl. Hinweis in der Zweiten Stellung- nahme der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheber- recht e. V. zum MaMoG – GRUR 2018, 385, 386). Die Inhaberin der Streitmarke und frühere Inhaberin der (später für nichtig erklärten) Unionsmarke ist daher durch die Ausschlussfrist im deutschen Recht nicht schlech- ter gestellt. Aus dem gleichen Grund verfängt auch nicht der Einwand der Marken- inhaberin, dass der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung nach so langer Zeit immer schwieriger wird, gilt dies doch auch bzw. erst recht für das europäische Nichtig- keitsverfahren. Als Ausgleich bietet Art. 59 Abs. 2 UMV (bzw. nach früherem Recht Art. 52 Abs. 2 GMV) dem Inhaber einer europäischen Marke die Möglichkeit, durch den Nachweis einer zum Zeitpunkt der Stellung des Nichtigkeitsantrags erreichten Verkehrsdurchsetzung der Marke die Löschung seiner Marke abzuwenden. Nach bisherigem und für den hiesigen Streitfall geltendem Recht wird der Inhaber einer mit dem Löschungsantrag angegriffenen nationalen Marke durch § 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG (a. F.) nach der hierzu ergangenen Rechtsprechung bereits in der Form privilegiert, dass ihm quasi durch Einräumung einer zweiten Chance (vgl. BPatG, Beschluss vom 8. Juli 2015, 25 W (pat) 13/14) die Möglichkeit eröffnet wird, durch den Nachweis einer zum Zeitpunkt der Entscheidung erreichten Verkehrs- durchsetzung seine Marke mit der ursprünglichen Priorität zu erhalten. In Umset- zung von Art. 4 Abs. 4 Satz 2 MRRL wird für ab dem 14. Januar 2019 eingeleitete Nichtigkeitsverfahren gemäß § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG ebenfalls der Zeitpunkt der Antragstellung vorgegeben. Anmelder haben die Wahl, Unionsmarken und/oder nationale Marken anzumelden. Die Beschwerdegegnerin hat sich durch Anmeldung einer Unionsmarke freiwillig (zunächst) den Regelungen der Unionsmarkenverordnung/Gemeinschafts- markenverordnung unterworfen. Soweit die Beschwerdegegnerin nun ein „unter- - 27 - schiedliches Schutzniveau“ von nationaler Marke einerseits und auf einer Umwand- lung beruhenden nationalen Marke andererseits sieht, obwohl beide dieselbe zeitli- che Anknüpfung, nämlich den Anmeldezeitpunkt, bei der Beurteilung der Schutz- hindernisse aufweisen, so begegnet dies jedenfalls im vorliegenden Fall keinen rechtlichen Bedenken. Die im Streitfall in Rede stehenden Schutzhindernisse beru- hen auf dem Allgemeininteresse an der Freihaltung sachbezogener Kennzeichnun- gen (vgl. EuGH GRUR Int. 2014, 821 Rn. 41 - ultrafilter international; GRUR 2014, 565 Rn. 17 - smartbook). Dieses Interesse geht einem etwaigen Vertrauens- und Bestandsschutz des Markeninhabers vor. Es muss lediglich dort hinter dem Ver- trauen des Markeninhabers auf den Bestand seiner Marke zurücktreten, wo dies ausdrücklich gesetzlich geregelt ist. Eine Erweiterung des insoweit ausdrücklich auf die Voraussetzungen des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG beschränkten Bestands- schutzes schutzunfähiger Marken steht mit der gesetzlichen Konzeption nicht im Einklang (BGH GRUR 2014, 872 Rn. 39 ff. - Gute Laune Drops). Anders als die Beschwerdegegnerin meint, ist der zeitliche „Bestandsschutz“ der markenrechtli- chen Rechtsposition des Inhabers daher auch nicht in analoger Anwendung des § 50 Abs. 2 Satz 2 MarkenG a. F. von Amts wegen zu berücksichtigen. Würde man im Übrigen auf den Eintragungszeitpunkt der Unionsmarke abstellen, so hätte es die hiesige Antragstellerin wegen der Dauer des europäischen Nichtigkeitsverfah- rens gar nicht mehr eigenständig in der Hand gehabt, die Frist einzuhalten, diese war nämlich vor Umwandlung bereits abgelaufen. Da sich die 5. Beschwerdekam- mer in ihrer Entscheidung vom 12. Januar 2017 einer konkreten Aussage über die Verkehrsdurchsetzung in Deutschland enthalten hat, wäre der Beschwerdeführerin insoweit die Möglichkeit der rechtlichen Überprüfung abgeschnitten gewesen. Auch dies ist ein gewichtiger Grund gegen die Auffassung der Markeninhaberin, auf den Eintragungszeitpunkt der (umgewandelten) Unionsmarke abzustellen. Ob man in extrem gelagerten Ausnahmefällen (vgl. hierzu z. B. In- gerl/Rohnke/Nordemann/Bröcker, MarkenG, 4. Aufl., § 50 Rn. 19; Miosga in Strö- bele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 50 Rn. 22; offengelassen in BGH GRUR 2014, 872 - 28 - Rn. 41 – Gute Laune Drops) und daher ggf. auch bei außergewöhnlichen Umstän- den nach Umwandlung einer Unionsmarke in eine nationale Marke aus Vertrauens- schutzgründen ausnahmsweise doch innerhalb der Zehnjahresfrist zumindest die Anwendung der allgemeinen Grundsätze der Verwirkung in Betracht ziehen könnte, kann hier dahinstehen. Solche außergewöhnlichen Umstände liegen nämlich er- sichtlich nicht vor. Insoweit hat die Antragstellerin zutreffend darauf hingewiesen, dass sie bereits 2,5 Jahre nach Eintragung der Bezeichnung „ultrafilter international“ in das Unions- markenregister Nichtigkeitsantrag wegen absoluter Schutzhindernisse beim EUIPO gestellt hatte. Während des gesamten europäischen Verfahrens hat die Schutzfä- higkeit gerade auch für Deutschland im Vordergrund gestanden. Ein Vertrauen da- rauf, dass die Marke für Deutschland unbeanstandet bleibt, hat die Beschwerde- gegnerin daher nicht haben können, worauf die Beschwerdeführerin ebenfalls zu Recht hingewiesen hat. Nach alledem ist von der Zulässigkeit des Löschungsantrags auszugehen. C) Der Löschungsantrag ist auch begründet. Nach § 50 Abs. 1 MarkenG wird die Eintragung einer Marke auf Antrag für nichtig erklärt und gelöscht, wenn sie - was hier allein relevant ist - entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG - eingetragen worden ist. Wird geltend gemacht, die Ein- tragung habe gegen diese Tatbstände des § 8 MarkenG verstoßen, kann eine Nich- tigerklärung und Löschung gemäß § 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG nur erfolgen, wenn das Eintragungshindernis sowohl im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens als auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über die Beschwerde zweifelsfrei besteht (vgl. BGH GRUR 2021, 1195 Rn. 11 – Black Friday; GRUR 2018, 301 Rn. 9 – Pippi- Langstrumpf-Marke; GRUR 2015, 1012 Rn. 8 – Nivea-Blau; GRUR 2014, 565 Rn. 10 und Rn. 18 – smartbook). - 29 - Ausgehend hiervon ist der Löschungsantrag begründet, weil der angegriffenen Wortmarke „ultrafilter international“ die originäre Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt(e) sowie an ihr ein Freihaltebdürfnis im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG besteht bzw. bestand und eine Verkehrsdurchsetzung im Sinne des § 8 Abs. 3 MarkenG zu Gunsten der Inhaberin der angegriffenen Marke bzw. ihrer Rechtsvorgängerin zu keinem der maßgeblichen Zeitpunkte festgestellt werden kann. Dies geht vorliegend zu Lasten der Inhaberin der angegriffenen Marke. Nach neuer BGH-Rechtsprechung trägt nämlich die Markeninhaberin die Feststellungslast, dass sich die Bezeichnung „ultrafilter international“ zu den maß- geblichen Zeitpunkten im Verkehr als Marke durchgesetzt hat (BGH GRUR 2021, 1526 – NJW-Orange). Die Ausführungen in dem angegriffenen Beschluss des DPMA sind insoweit überholt. 1. Der Markenbestandteil „ultrafilter“ ist ein Fachbegriff für eine bestimmte Art von Filtern. Solche Filter sind Gegenstand oder können Teil der hier in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen sein. In Kombination mit einem Substantiv dient der weitere Bestandteil „international“ gerade auch in Nachstellung in praktisch allen Bereichen des Geschäftslebens als Hinweis auf den nicht national begrenzten Be- zug bzw. den Bestimmungszweck der angebotenen Produkte. Die Gesamtbezeich- nung stellt daher eine unmittelbar beschreibende Angabe über die Art, Beschaffen- heit oder Bestimmung der Waren bzw. über den Gegenstand der Dienstleistung so- wie einen Hinweis auf deren geografische Verbreitung dar. Dass zu den maßgebli- chen Zeitpunkten die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG an der Bezeichnung „ultrafilter international“ für die darunter geschützten Waren und Dienstleistungen bestanden haben und noch bestehen, stellt die Beschwerdegeg- nerin im Übrigen im hiesigen Nichtigkeitsverfahren in keiner Weise in Abrede, so dass auf die Ausführungen hierzu in den Entscheidungen des EUIPO vom 12. Ja- nuar 2001 (Prüfungsbescheid im Anmeldeverfahren), vom 16. Dezember 2003 (Entscheidung der 2. Beschwerdekammer im Anmeldeverfahren), vom 29. Januar 2010 (Entscheidung der Löschungsabteilung), vom 18. Mai 2011 (Entscheidung der - 30 - 4. Beschwerdekammer im Nichtigkeitsverfahren) und vom 12. Januar 2017 (Ent- scheidung der 5. Beschwerdekammer im Nichtigkeitsverfahren) Bezug genommen werden kann. 2. Es kann nicht festgestellt werden, dass sich zu den relevanten Zeitpunkten die angegriffene Marke gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG infolge einer markenmäßigen Be- nutzung für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, in den be- teiligten Verkehrskreisen durchgesetzt und damit die genannten Schutzhindernisse überwunden hätte. Die Frage, ob eine Marke sich in den beteiligten Verkehrskreisen infolge ihrer Be- nutzung für die Waren und Dienstleistungen im Sinne von § 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt hat, ist auf Grund einer Gesamtschau der Gesichtspunkte zu beurtei- len, die zeigen können, dass die Marke die Eignung erlangt hat, die in Rede ste- hende Ware als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware damit von den Waren anderer Unternehmen zu unterscheiden (EuGH GRUR 2014, 776 Rn. 40 f. - Oberbank u. a. [Farbmarke Rot]; GRUR 1999, 723 Rn. 54 - Windsurfing Chiemsee [Chiemsee] BGH GRUR 2014, 483 Rn. 32 – test; GRUR 2006, 760 Rn. 20 - LOTTO). Ob eine Marke durch Benutzung Unter- scheidungskraft erworben hat, beurteilt sich nach der mutmaßlichen Wahrnehmung der beteiligten Verkehrskreise; dabei handelt es sich um den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der in Rede stehenden Kategorie von Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke an- gemeldet wurde (EuGH a. a. O., Rn. 39 - Oberbank u.a. [Farbmarke Rot]). Zu be- rücksichtigen sind der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geo- grafische Verbreitung, die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke sowie Erklärungen von Industrie- und Handelskam- mern und von anderen Berufsverbänden (BGHZ 211, 268 Rn. 31 - Sparkassen-Rot, m. w. N.). Führt eine Gesamtbetrachtung dieser Gesichtspunkte zu der Feststellung, dass die beteiligten Verkehrskreise oder zumindest ein erheblicher Teil von ihnen - 31 - die Ware oder Dienstleistung aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unter- nehmen stammend erkennen, muss dies zu dem Ergebnis führen, dass eine Marke infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat und damit die Vorausset- zungen der Verkehrsdurchsetzung vorliegen (EuGH a. a. O. Rn. 42 - Oberbank u. a. [Farbmarke Rot]; BGH GRUR 2021, 1526 Rn. 21 – NJW-Orange). Hiervon kann vorliegend nicht ausgegangen werden. a) Die von der Streitmarke umfassten Waren und Dienstleistungen richten sich in erster Linie an Fachleute im Bereich der Filtration, Kondensat- und Messtechnik. b) Für den maßgeblichen Zeitpunkt der Anmeldung am 29. März 1999 lässt sich aus den im hiesigen Verfahren vorgelegten Unterlagen, die bereits die Beurteilungs- grundlage im europäischen Anmeldeverfahren bildeten, kein hinreichender Schluss auf eine Verkehrsdurchsetzung der Marke „ultrafilter international“ ziehen. Ergän- zende Unterlagen sind nicht eingereicht worden. Die Entscheidung der 2. Beschwerdekammer des EUIPO vom 16. Dezember 2003, die die Zurückweisung der Prüferin im Anmeldeverfahren aufgehoben und eine Ver- kehrsdurchsetzung unter anderem für Deutschland bejaht hatte, vermag nicht zu überzeugen. Demgegenüber führt die Entscheidung der Löschungsabteilung des EUIPO vom 29. Januar 2010 zutreffend Bedenken bezüglich einer Verkehrsdurch- setzung unter anderem auch für Deutschland auf. Auf diese Ausführungen wird er- gänzend Bezug genommen. aa) Die Beschwerdegegnerin hat folgende Unterlagen in das Verfahren eingeführt: → Übersicht (Consistent Sales Growth) zur Steigerung der Umsätze in den Ge- schäftsjahren 94/95 bis 05/06 (Anlage CBH 19) → Übersicht (The World Market for Purification of Air and Condensate today) Ge- samtumsatz in diesem Marktsegment auf dem Weltmarkt für das Geschäftsjahr 1999/2000, differenziert nach Europa, Amerika und Asien (Anlage CBH 20) - 32 - → Übersicht (Global Competition) Marktanteile der vier größten Wettbewerber im Bereich Drucklufttechnik auf dem Weltmarkt für die Jahre 1998 und 1999 (An- lage CBH 21) → Übersicht (Market Share Europe) Marktanteile der B … AG in Europa im Ge- schäftsjahr 1999/2000 aufgeschlüsselt nach Regionen, mit Umsatzangabe für Deutschland (Anlage CBH 22) → Kundenliste Deutschland (Anlage CBH 23) → Vorlage von 14 Ergebnissen einer eigenen Verkehrsbefragung zur Unterschei- dungskraft des Zeichens „ultrafilter international“, davon 8 aus Deutschland, 1 aus Österreich und 5 aus UK (Anlage CBH 24) → Übersicht über Produktions- und Verkaufsstandorte weltweit (Anlage CBH 25) → Artikel „Maßgeschneiderte Druckluftaufbereitung sorgt für höchste Produktquali- tät“ aus der Fachzeitschrift „Drucklufttechnik“, Ausgabe Januar/Februar 2001 (Anlage CBH 26) → Eigenpublikation ultrafilter news Extrablatt 1-1997 (Anlage CBH 27) → Eigenpublikation ultrafilter news 1-1997 in Deutsch (Anlage CBH 28) → Eigenpublikation ultrafilter news 1-1999 in Englisch (Anlage CBH 29) → Überblick über Kennzeichnungsweise der vertriebenen Produkte (Anlage CBH 30a-g) → Briefkopf Dänemark und Großbritannien (Anlage CBH 31) → deutscher Werbeprospekt aus Januar 1997 (Anlage CBH 32) → englischer Werbeprospekt aus Januar 1997 (Anlage CBH 33) → Abbildung des Wort-/Bildzeichens ultrafilter international auf dem Lieferwagen des Kundendienstes (Anlage CBH 34) → Umsatzzahlen (Turnover EU Countries) zum 31.03.99, 31.03.00 und 31.03.01 innerhalb der Europäischen Union, aufgeschlüsselt nach einzelnen Ländern (Anlage CBH 35) bb) Es bestehen für einen großen Teil der hier in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen bereits Zweifel an einer markenmäßigen Benutzung der Bezeich- nung „ultrafilter international“. Zu Recht hat die Antragstellerin darauf hingewiesen, - 33 - dass die Markeninhaberin schon nicht ausreichend dargelegt hat, für welche der aus den Klassen 7, 11, 37, 41 und 42 konkret genannten Waren und Dienstleistun- gen sie die Bezeichnung vor dem Anmeldezeitpunkt markenmäßig benutzt hat. Eine Verkehrsdurchsetzung als Herkunftshinweis setzt grundsätzlich eine Verwen- dung der Kennzeichnung als Marke und damit nicht lediglich eine beschreibende Benutzung voraus. Die Tatsache, dass die Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen herrührend erkannt wird, muss auf der Benutzung des Zeichens als Marke beruhen, also auf einer Benutzung, die dazu dient, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Ware oder Dienstleistung als von einem be- stimmten Unternehmen stammend identifizieren (vgl. EuGH GRUR 2002, 804 Rn. 64 - Philips; a. a. O. Rn. 40 - Oberbank u. a. [Farbmarke Rot]; BGH a. a. O. Rn. 25 – NJW-Orange; GRUR 2015, 1012 Rn. 23 - Nivea-Blau). Auch ein ausschließlich firmenmäßiger Gebrauch ist nicht als „Benutzung als Marke“ zu bewerten und kann deshalb keine Verkehrsdurchsetzung begründen. Ein Unternehmenskennzeichen individualisiert nämlich nur ein Unternehmen als sol- ches, nicht aber automatisch die von ihm angebotenen Waren und/oder Dienstleis- tungen. Allerdings kann die Verwendung eines Unternehmenskennzeichen nicht nur als firmenmäßige, sondern zugleich als markenmäßige Benutzung für be- stimmte Waren und Dienstleistungen verstanden werden; maßgeblich ist, ob der Verkehr in der Verwendung der Marke nicht nur einen Hinweis auf einen Geschäfts- betrieb, sondern (auch) auf konkrete aus diesem Betrieb stammende Waren und Dienstleistungen sehen kann (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, a. a. O., § 8 Rn. 684). Dies entbindet die Antragsgegnerin aber nicht, für jede beanspruchte Ware und Dienstleistung den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung getrennt zu er- bringen, woran es im Streitfall fehlt. (1) Angesichts der bis auf das Jahr 1972 zurückgehenden Unternehmenshistorie ist es zwar unproblematisch, dass die damalige Unionsmarkenanmelderin B … GmbH, eine konzernverbundene Gesellschaft der B … AG, (erst) am Anmeldetag in das - 34 - Handelsregister eingetragen wurde. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass die Ak- tiengesellschaft selbst erst mit Beschluss vom November 1998 gleichzeitig mit der Änderung der Rechtsform von „B … GmbH“ in „B … AG“ umfirmiert worden war. Die hier in Rede stehende Wortkombination „ultrafilter international“ ist mithin erst ab Ende November 1998, also kurz vor dem hier maßgeblichen Anmeldetag 29. März 1999 als Unternehmenskennzeichen eingesetzt worden. Dies wirft jedenfalls die Frage auf, ob und inwieweit die Verwendung des Zeichens als Unternehmens- kennzeichen zum Erwerb einer Verkehrsdurchsetzung des Zeichens als Marke überhaupt beizutragen vermochte. (2) Im europäischen Verfahren hat die Markeninhaberin geltend gemacht, dass das Zeichen „ultrafilter international“ bereits Anfang 1997 zur Bezeichnung ihrer Pro- dukte eingesetzt worden sei. Selbst nach ihren eigenen Angaben hat sie also nur zwei Jahre vor Anmeldung der Marke die Verwendung der hier zu beurteilenden Bezeichnung aufgenommen. In den Unterlagen finden sich allerdings nur sehr ver- einzelt - teils schwer erkenn- bzw. lesbare - Produktabbildungen mit der Bezeich- nung „ultrafilter international“. Soweit viele der Abbildungen und eingereichten Un- terlagen die Wort-/Bildkombination zeigen, die unter der Nr. 1 587 781 in das Unionsmarkenregister eingetragen wurde, belegt dies nicht eine markenmäßige Verwendung der Streitmarke. Die waagerechten Balken verleihen nämlich dem Zei- chen erst die erforderliche Unterscheidungskraft, die Hinzufügung der schutzbe- gründenden Grafik verändert damit den kennzeichnenden Charakter. Dies unter- scheidet den Streitfall auch von den von der Antragsgegnerin in diesem Zusammen- hang zitierten europäischen Entscheidungen. Hinsichtlich der geltend gemachten markenmäßigen Benutzung sind folgende Män- gel in den Unterlagen festzuhalten: - 35 - - Für einen Teil der Waren (z. B. „Faservliesstoff, Filtermembrane und Filterstütz- medien; mechanische und elektrische Kondensableiter“ der Klasse 7 oder „Füll- standsmesser, Ventile, insbesondere Magnetventile, Membranventile, Steuerungen für Ventile, Zeitsteuerungen, Manometer, insbesondere Differenzdruckmanometer, Druckmesser, insbesondere Temperatur-Druckmesser, Niveau-Druckmesser, Ver- bindungselemente für Filteranlagen“ der Klasse 11) und Dienstleistungen (z. B. „Technische Ausbildung; Verkaufs- und Produktschulung“ als eigenständige Dienst- leistung der Klasse 41) fehlt es bereits an jeglichem Vortrag. - In den Anlagen CBH 19 bis 23 soll nach Angaben der Beschwerdegegnerin die Bezeichnung „ultrafilter international“ in die Weltkarte eingearbeitet sein. Zum einen ist dies aber schon nicht erkennbar - deutlich sichtbar ist lediglich die Verwendung der Wort-/Bildmarke; zum anderen wirft es die Frage auf, auf welche Waren und Dienstleistungen sich diese Verwendung beziehen soll. Nicht zuletzt sind die unda- tierten Nachweise, wie sich aus der Angabe der Umsatzzahlen für das Jahr 1999/2000 und späterer Jahre ergibt, jedenfalls aus einem Zeitraum nach dem An- meldetag. - In Anlage CBH 25 ist die Wiedergabe der Bezeichnungen „ultrafilter international“ auf der Weltkarte deutlich erkennbar, sie ist allerdings nicht datiert. - Die Anlage CBH 32 (bzw. die englische Fassung CBH 33) zeigt in einem hausei- genen Werbeprospekt über die Unternehmensziele vom Januar 1997 deutlich er- kennbar die Angabe ultrafilter international, jedoch ohne konkreten Bezug zu Waren oder Dienstleistungen. - In dem Artikel der Fachzeitschrift in Anlage CBH 26 ist auf Seite 37 unten eine Druckluftaufbereitungsanlage wiedergegeben, die auf einem Produktteil (kaum les- bar) den Schriftzug „ultrafilter international“ enthält; eine weiteres Produktteil zeigt die Kennzeichnung „ultratroc“. Soweit auf Seite 39 oben die Kennzeichung „ultrafil- ter international“ auch auf dem dort abgebildeten Öldampfabsorber angebracht sein soll, ist die Angabe „international“ nicht zu erkennen. Ohnehin datiert der Artikel aber erst auf Januar/Februar 2001, also deutlich nach dem Anmeldezeitpunkt. - In den hauseigenen Broschüren, Anlage CBH 30a-g, finden sich Produktabbildun- gen, die neben der Firmenbezeichnung „B … GmbH“ weitere Bezeichnungen wie - 36 - „ultrafilter Made in Germany“, „ultracool“, „ultrasep“, „ultraqua“, „ultracheck vario“, „ultratrockner“, „ultrasorp“, „oilfreepac“ oder die Wort-/Bildmarke aufweisen. Unge- achtet des Umstands, dass zum Teil, so z. B. in Anlage CBH 30a die streitgegen- ständliche Wortkombination schon nicht erkennbar ist, vermag der Senat bei vielen der Abbildungen nicht zu erkennen, um welche Produkte der Klassen 7 und 11 – z. B. Wasserseparatoren, Ölseparatoren, Lüftungsgeräte - es sich dabei konkret han- delt. Lediglich in Anlage CBH 30e findet sich das Bild eines technischen Produkts, nämlich des ultratrockner ® HRS, auf dem tatsächlich die streitgegenständliche Be- zeichnung angebracht ist. Die Produktbroschüren sind allerdings nicht datiert. - In den unternehmenseigenen Publikationen in Anlage CBH 27 und CBH 28 jeweils aus dem Jahr 1997 wird als Herausgeber die „ultrafilter international“, jedoch ohne konkreten Bezug auf bestimmte Waren und Dienstleistungen benannt. - Das firmeneigene – undatierte - Werbeblatt über den ultrafilter-Kundendienst (CBH 30g und CBH 34) nimmt zwar Bezug auf konkrete Dienstleistungen aus den Klassen 37 und 42, zeigt aber nur die Wort-/Bildmarke. All diese (bereits auch im europäischen Verfahren aufgezeigten) Mängel vermochte die Antragsgegnerin im Beschwerdeverfahren nicht auszuräumen. Letztlich kann zugunsten der Markeninhaberin im Streitfall aber eine markenmäßige Benutzung unterstellt werden, weil ohnehin ausreichende Anzeichen für eine Verkehrsdurch- setzung nicht vorliegen. cc) Auch in der notwendigen Gesamtschau der von der Markeninhaberin vorgeleg- ten Unterlagen kann nicht mit der erforderlichen Sicherheit angenommen werden, dass sich die Bezeichnung „ultrafilter international“ zum Anmeldezeitpunkt, dem 29. März 1999, bei den hier relevanten Fachverkehrskreisen als betrieblicher Her- kunftshinweis durchgesetzt hat. (1) Die Beschwerdegegnerin mag zwar die Bezeichnung „ultrafilter“ bereits seit der Gründung ihrer Rechtsvorgängerin im Zusammenhang mit ihrem Produktangebot eingesetzt haben. Sie selbst hat jedoch vorgetragen, dass sie die hier maßgebliche - 37 - Wortkombination „ultrafilter international“ (erst) ab Anfang 1997 als Kennzeichnung verwendet hat. Von einer langjährigen, nachhaltigen Benutzung der Streitmarke vor dem Anmeldezeitpunkt kann daher kaum ausgegangen werden. (2) Zwar zeigen die Übersichten in Anlage CBH 19 bis CBH 21, dass die Beschwer- degegnerin im Bereich der Filtration und Kondensattechnik einen stetigen Zuwachs der Umsatzzahlen zwischen den Jahren 1994 und 2000 verzeichnen konnte und ihr Marktanteil im Geschäftsjahr 1999/2000 weltweit auf dem dritten Rang lag. Aller- dings weisen die - überdies firmeneigenen - Übersichten keine Umsatzzahlen oder Marktanteile gesondert für Deutschland aus. Allein die Übersichten in Anlage CBH 22 und CBH 35 geben auch konkrete (aber objektiv nicht z. B. durch veröffentlichte Jahresabschlüsse oder Wirtschaftsberichte gestützte) Zahlen für Deutschland an, wobei die Umsatzzahlen für das Jahr 1999/2000 in CBH 22 auch nach dem Anmel- detag erzielt wurden. Selbst wenn man unter Berücksichtigung der Umsatzangabe zum 31. März 1999 in CBH 35 und angesichts der stetigen Entwicklung im Übrigen gewisse Rückschlüsse auf die Marktposition der Beschwerdegegnerin vor dem An- meldetag ziehen könnte, so stellt sich die Frage, welchen konkreten Waren und Dienstleistungen und welchen Marken (ultratroc, ultramat plus sonic, ultrapac 2000 etc.) der Umsatz zugeordnet werden kann. Die Beschwerdegegnerin hat insofern nicht dargelegt, ob und gegenenenfalls welche Produkte mit Mehrfachkennzeich- nungen versehen waren. (3) Von den als Anlage CBH 24 vorgelegten Ergebnissen einer von der damaligen Unionsmarkenanmelderin selbst im Jahr 2000 durchgeführten Verkehrsbefragung sind die acht Antworten aus Deutschland verwertbar. Die Verwendung des Firmen- bogens mit der Wort-/Bildmarke „ultrafilter international“ bildet aber für die Befra- gung eine Gedankenstütze, die den Aussagewert der Umfrage deutlich reduziert. Zutreffend hat insoweit die Löschungsabteilung des EUIPO auch darauf hingewie- sen, dass die Antworten - selbst wenn die Fragen auf Waren und Dienstleistungen abzielten - nicht unbedingt von einer Wahrnehmung des Zeichens „ultrafilter inter- national“ als Marke zeugen. Denn im Fragebogen sind pauschal alle beanspruchten - 38 - Waren und Dienstleistungen aufgelistet, auch solche, für die die Beschwerdegeg- nerin noch nicht einmal eine markenmäßige Benutzung geltend gemacht und erst recht nicht belegt hat. Vorliegend geht es aber gerade nicht um die Frage, ob die Rechtsvorgängerin der Antragsgegnerin mit ihrem Unternehmenskennzeichen „ult- rafilter“ oder „ultrafilter international“ bekannt gewesen ist. Ferner bleibt unklar, bei wem und wie viele Anfragen gestellt wurden und wie viele Antworten für die Befra- gende negativ ausgefallen sind oder gar nicht beantwortet wurden. (4) Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass nicht eine Rechnung vorgelegt wurde, Unterlagen vielfach nicht datiert sind, teilweise keine markenmäßige Benut- zung für die einzelnen Waren und Dienstleistungen belegt wurde, häufig nur eine reine Benutzung als Unternehmenskennzeichen oder die Verwendung als Wort-/Bildmarke gezeigt wird, keine konkrete Aufschlüsselung der Umsatzzahlen auf einzelne Waren und Dienstleistungen sowie keine konkrete Aufschlüsselung der Umsätze nach verschiedenen Marken erfolgt und auch die eigenen Kundenumfra- gen in ihrer Aussagekraft eingeschränkt sind. Angesichts der zahlreichen Mängel in den eingereichten Unterlagen und offenen Fragen verbleiben bei der gebotenen Gesamtbetrachtung Zweifel an einer Verkehrsdurchsetzung im Anmeldezeitpunkt. dd) Da es generell dem Markeninhaber obliegt, im Löschungsverfahren diejenigen Umstände nachzuweisen, aus denen sich der (Fort-)Bestand seiner Marke ergibt (vgl. im Anschluss an EuGH GRUR 2020, 1301 - Ferrari [testarossa]; GRUR 2014, 776 Rn. 70 - Oberbank u.a. [Farbmarke-Rot]; BGH GRUR 2021, 1526 – NJW- Orange), gehen im vorliegenden Streitfall die verbleibenden Zweifel bezüglich einer Verkehrsdurchsetzung gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG zu Lasten der Markeninhaberin. c) Eine Verkehrsdurchsetzung für den Zeitpunkt der Entscheidung über die Be- schwerde ist von der Markeninhaberin weder geltend gemacht noch sind hierzu irgendwelche neuen Unterlagen vorgelegt worden. Die unter b) aa) aufgeführten Unterlagen lassen wegen des langen Zeitablaufs diesbezüglich erst recht keinerlei Rückschlüsse mehr zu. - 39 - Einer Nichtigerklärung und Löschung der angegriffenen Marke steht § 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG a. F. daher nicht entgegen. D) Die Beschwerde der Antragstellerin führt nach alledem zum Erfolg, so dass der angegriffene Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Mar- kenamts aufzuheben und die Nichtigerklärung und Löschung der angegriffenen Marke auszusprechen waren. E) Eine Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs. 2 MarkenG, die im Übri- gen nur die Antragstellerin angeregt hat, ist nicht veranlasst. Es stellen sich zwar vorliegend im Zusammenhang mit der Umwandlung einer Unionsmarke in eine na- tionale Marke einige Fragen, diese sind aber allesamt im Streitfall nicht entschei- dungserheblich. F) Über die Beschwerde konnte ohne mündliche Verhandlung entschieden werden, denn eine solche war nur von der Beschwerdeführerin hilfsweise, nicht aber von der Beschwerdegegnerin beantragt worden und sie war auch nicht aus Gründen der Sachdienlichkeit veranlasst, § 69 Nr. 1 und Nr. 3 MarkenG. G) Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetzli- chen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die Aufer- legung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen wurden noch ersichtlich sind. - 40 - Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass 1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, 2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richter- amtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, 3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, 4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat, 5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder 6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist. Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe durch eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt einzulegen. Dr. Mittenberger-Huber Akintche Posselt