Beschluss
28 W (pat) 140/00
Bundespatentgericht, Entscheidung vom
PatentrechtBundesgericht
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Entscheidungsgründe
BUNDESPATENTGERICHT 28 W (pat) 140/00 _______________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … betreffend die Marke 34 001 hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der Sitzung vom 27. Juni 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel sowie der Richterin Grabrucker und des Richters Kunze BPatG 152 10.99 - 2 - beschlossen: 1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen. G r ü n d e I Zur beschleunigten Eintragung gemäß § 6a WZG ist am 13. Januar 1994 die nachfolgend wiedergegebene Bildmarke siehe Abb. 1 am Ende für die Waren "lebende Tiere; Tierfutter sowie Biskuits, kleine Leckerbissen und Belohnungshappen; verdauliche Kauknochen und Stangen für Heimtiere" zur Ein- tragung als Marke angemeldet worden. Hilfsweise ist die Anmeldung unter Vorla- ge einer Verkehrsbefragung zum Bekanntheitsgrad des Zeichens auf Verkehrs- durchsetzung gestützt worden. Die Markenstelle für Klasse 31 hat die Anmeldung am 26. Oktober 1998 mit der Begründung zurückgewiesen, im Zusammenhang mit der Ware werde die realisti- sche Abbildung des Kopfes eines gängigen Rassehundes vom Verkehr rein sach- bezogen als Bestimmungsangabe aufgefasst. Mangels weiterer individualisieren- - 3 - der Einzelheiten fehle es an der Unterscheidungskraft. Soweit die Anmeldung auf Verkehrsdurchsetzung gestützt werde, reichten die vorgelegten Unterlagen nicht aus, von Amts wegen weitere Ermittlungen anzustellen, da zum einen die von der Anmelderin in Auftrag gegebene Umfrage nicht repräsentativ in Bezug auf die be- teiligten Verkehrskreise sei und zum anderen das beigefügte Werbematerial die Markendarstellung nicht in der angemeldeten Form, sondern lediglich mit weiteren Wort- und Bildzusätzen betreffe. Die Beschwerde der Anmelderin ist vom Senat (28 W (pat) 81/96) in der Hauptsa- che zurückgewiesen worden. Auf den Hilfsantrag hat der Senat jedoch die Ent- scheidung der Markenstelle aufgehoben und die Sache zur erneuten Behandlung und Entscheidung über die behauptete Verkehrsdurchsetzung an das Patentamt zurückverwiesen. Der Senat hat darauf abgestellt, dass der naturgetreuen Abbil- dung des Kopfes eines West Highland White Terriers jegliche Unterscheidungs- kraft abgesprochen werden müsse, da sie vom Verkehr lediglich als Hinweis auf den Bestimmungs- und Verwendungszweck der damit versehenen Waren aufge- faßt werde. Dies belege die Praxis auf dem angesprochenen Warengebiet, wo es "praktisch ausnahmslos üblich sei, die Warenverpackungen mit einer Tierdarstel- lung zu versehen, um den Abnehmer unmissverständlich auf Bestimmung und Verwendung der Waren hinzuweisen". Insbesondere die Darstellung eines Hunde- kopfes mit offener Schnauze und direkt auf den Betrachter gerichteten Hundeblick sei im Bereich von Hundefutter gängige Verkaufspraxis und werde von zahlrei- chen Anbietern verwendet. Eine Originalität der Abbildung lasse sich aus diesem Umstand nicht ableiten, vielmehr reihe sich die angemeldete Darstellung nahtlos in die Verkehrsübung ein und sei daher bloße Bestimmungsangabe. Marken- schutz könne deshalb nur im Wege der Verkehrsdurchsetzung erlangt werden. Aufgrund der vorgelegten Verkehrsbefragung erscheine es dem Senat jedoch ge- rechtfertigt, dieser Frage im Wege amtlicher Ermittlungen nachzugehen, denn die behauptete Verkehrsdurchsetzung liege im Bereich des Möglichen. - 4 - Mit dem daraufhin erneut ergangenen Beschluss vom 20.3.2000 hat die Marken- stelle die inzwischen auf „Hundefutter“ beschränkte Anmeldung mangels Nach- weis der tatbestandlichen Voraussetzungen der beanspruchten Verkehrsdurchset- zung zurückgewiesen. Das Ergebnis der vom DPMA in Auftrag gegebenen Umfra- ge durch den DIHT sei nicht geeignet, eine Durchsetzung bei den beteiligten Ver- kehrskreisen anzunehmen. Das Umfrageergebnis des DIHT bei den Herstellern sei wegen der geringen Zahl der Befragten wenig aussagekräftig. Der im Bereich der beteiligten Händler ermittelte Zuordnungsgrad von 57,7 % reiche nicht aus und genüge nicht dem erheblichen Freihaltungsbedürfnis, denn nach den Gepflogen- heiten des einschlägigen Warensektors würden entsprechende bildliche Bestim- mungsangaben in ähnlicher Form auch von Mitbewerbern wie "Spillers-Latz", Schlecker oder Aldi ebenfalls für Hundefutter verwendet. Die Einbeziehung des GfM-GETAS-Gutachtens vom April/Mai 1994 sei aus denselben Gründen wie im Beschluss vom 26. Oktober 1998 abzulehnen. Mit der hiergegen gerichteten erneuten Beschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Begehren auf Eintragung der Marke weiter und trägt vor: Nach der neueren Recht- sprechung insbesondere des EuGH (EuGH GRUR-Int 1999, S 272 ff - Chiemsee) sowie des Bundespatentgerichts (33 W (pat) 79/98 - "Gold") sei nunmehr ab ei- nem nachgewiesenen Durchsetzungsgrad von 50 % grundsätzlich eine Eintragung aufgrund Verkehrsdurchsetzung vorzunehmen. Eine allgemein verbindliche Richt- zahl gebe es nicht mehr, vielmehr sei die Bestimmung des erforderlichen Durch- setzungsgrades aufgrund der Abwägungen im Einzelfall zu treffen. Das geforderte Maß an Unterscheidungskraft dürfe nicht mehr in Beziehung zum Freihaltebedürf- nis gesetzt werden. Da sich ein Durchsetzungsgrad aufgrund der vom DIHT ver- anlassten Umfrage unter den befragten Händlern von 57,7 %, sowie von 75,3 % unter den Verbrauchern gemäß Verkehrsumfrage GfM-GETAS vom April/ Mai 1994 ergeben habe, sei die Durchsetzung festgestellt. Vor dem Hintergrund der Rechtsprechung des EuGH sei eine wirtschaftliche Gesamtschau erforderlich. Eine Rolle spielten ebenso Marktanteil, Intensität, geographische Verbreitung und - 5 - Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke sowie der Teil der beteiligten Verkehrskreise, der die Ware aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkenne. Alle diese Voraussetzungen würden von der Anmelderin erfüllt, wie die im Beschwerdever- fahren eingereichten Unterlagen und Belege unschwer erkennen ließen. Demnach nehme sie als Marktführerin in allen Einzelsegmenten des Marktes für Heimtier- nahrung mit 70 % Marktanteil eine Spitzenposition ein. Die beanspruchte Dar- stellung "Westie-Hundekopf" werde seit Januar 1988 (Westie I) bzw Beginn des Jahres 1994 (Westie II) leicht abgewandelt im Zusammenhang mit dem Produkt "Cesar" benutzt, das den abgegrenzten Markt des Schalenfutters für Hunde domi- niere. Damit liege eine mehr als 12jährige intensive Benutzung vor. Bei einem Marktanteil von über 30 % bei Schalenfutter seien in den Jahren 1992 bis 2000 in der Bundesrepublik Deutschland "mit dem Westie-Bild" Umsätze von jährlich zwi- schen … und … DM erzielt worden. Für Werbung seien in der Zeit von 1994 bis 2000 jeweils Summen zwischen … und … ausgegeben wor- den. Abgesehen von der damit nachgewiesenen Verkehrsdurchsetzung sei vor dem Hintergrund der zwischenzeitlich geänderten Rechtsprechung zur Schutzfähigkeit von Bildmarken allerdings vorrangig in Erwägung zu ziehen, ob die Zurückweisung der Anmeldung aus absoluten Gründen überhaupt noch aufrecht erhalten werden könne und die Anmeldung mangels Vorliegen eines Eintragungshindernisses nicht bereits unmittelbar zur Eintragung führen müsse. Insoweit bestehe weder für die Markenstelle noch den erkennenden Senat eine Rechtsbindung an frühere Ent- scheidungen, wie die höchstrichterliche Rechtsprechung zu §§ 318, 565 Abs 2 ZPO zeige. - 6 - Die Anmelderin stellt folgenden Antrag: 1. den angefochtenen Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. März 2000 aufzuheben und festzustellen, daß § 8 Abs 2 Nr 1, 2 MarkenG der Eintragung nicht entgegensteht. 2. hilfsweise den angefochtenen Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 20. März 2000 aufzuheben und festzustellen, daß § 8 Abs 2 Nr 1, 2, 3 MarkenG wegen nachgewiesener Verkehrsdurchset- zung gemäß § 8 Abs 3 MarkenG der Eintragung nicht entgegensteht. Ferner regt sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde an. II. Die Beschwerde der Markenanmelderin ist zulässig, in der Sache jedoch nicht be- gründet. 1. Der Senat hält nach wie vor an seinen Gründen in der Entscheidung vom 15. Januar 1997 (28 W 81/96) zur absoluten Schutzunfähigkeit des Zeichens fest. Die angemeldete Marke ist zutreffend wegen Fehlens jeglicher Unterscheidungs- kraft gemäß § 37 Abs 1 in Verbindung mit § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG zurückgewie- sen worden. Ob der Senat im vorliegenden Beschwerdeverfahren die Anmeldung überhaupt erneut auf absolute Schutzhindernisse nach § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG überprüfen kann, wie das die Anmelderin unter Hinweis auf §§ 318, 565 Abs 2 ZPO, § 82 MarkenG und auf die Entscheidung des GmS-OBG in BGHZ 60,392, 396 vorträgt, mag dahingestellt bleiben, denn jedenfalls liegt die Voraus- setzung eines Ausnahmefalles für eine Durchbrechung des Grundsatzes der Selbstbindung des Gerichts im zweiten Rechtsgang, nämlich eine geänderte neue - 7 - höchstgerichtliche Rechtsprechung, nicht vor. Seit der Entscheidung des Senats im ersten Rechtsgang im Verfahren 28 W (pat) 81/96 ist keine grundlegende Än- derung der Rechtsprechung in der Weise eingetreten, dass eine Überprüfung der Vorentscheidung wegen einer neuen materiellen Rechtslage zwingend notwendig wäre und die Entscheidung deshalb anders lauten müsste als im ersten Rechts- gang (GmS-OBG aaO). Zwar mag sich seit Inkrafttreten des Markengesetzes von 1995 und den Entschei- dungen des BGH zu Füllkörper (GRUR 1995, 732) und zu Autofelge (GRUR 1997, 527, 528), in denen die Bejahung der Unterscheidungskraft an der naturgetreuen bildlichen Gestaltung der begehrten Ware scheiterte, die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zur Prüfung der Schutzfähigkeit von Bildzeichen weiterent- wickelt haben, insbesondere mit "Zahnpastastrang" (GRUR 2001, 239) und zuletzt mit "Jeanshosentasche" (MarkenR 2001, 207). Der BGH geht jedoch nach wie vor von dem Grundsatz aus, dass jegliche Unterscheidungskraft fehlt, wenn es sich bei dem Bild um eine warenbeschreibende Angabe oder um eine ganz einfache geometrische Form oder um sonstige einfache grafische Gestaltungselemente handelt, die in der Werbung, aber auch auf Warenverpackungen oder sonst üb- licherweise in bloß ornamentaler, schmückender Form verwendet werden. Handelt es sich um eine bildliche Gestaltung in einer relativen Einfachheit, bedarf es der Feststellungen auf dem jeweils angesprochenen Warengebiet zum Verständnis der Verkehrskreise, die die Unterschiede der bildlichen Gestaltung als Herkunfts- hinweis verstehen müssen (BGH WRP 1999, 526 – ETIKETTEN). Vergleicht man die tragenden Gründe der Vorentscheidung des Senats im Verfah- ren 28 W (pat) 81/96 mit den vorstehenden Grundsätzen, so ist zwar die Beurtei- lung eines Bildzeichens im Hinblick auf seine Schutzfähigkeit differenzierend wei- terentwickelt worden. Sie hat sich jedoch in der das Verfahren betreffenden Aus- gangslage nicht so wesentlich verändert, dass nunmehr eine andere Entscheidung vonnöten wäre, um der höchstrichterlichen Rechtsprechung zu folgen. Bei der beanspruchten Bildmarke handelt es sich zwar nicht um die naturgetreue und unmittelbare Beschreibung der Ware, wie ursprünglich bei dem im Warenver- - 8 - zeichnis beanspruchten "lebenden Tieren", doch dienen bei der auf diesem Wa- rensektor nach wie vor herrschenden Übung Abbildungen von Tieren – naturge- treu und stilisiert – dazu durchgängig die Bestimmung der Ware "Tierfutter" für die jeweilige Tiergattung, nämlich für Katzen, Vögel, Nager oder Hunde, Fische, Amphibien etc. anzugeben. Damit hat sich beim Verkehr die Abbildung des Tieres als jeweilige Sortenangabe auf der Tierfutterverpackung eingebürgert und wird deshalb vom Publikum als typisierende Warensortenangabe aufgefasst. Der auf die Waren bezogene Aussagegehalt, dass es sich bei dem Produkt in der entspre- chend gekennzeichneten Verpackung um Hundefutter handelt, ergibt sich für das Publikum damit ohne weiteres und ohne jeden gedanklichen Zwischenschritt (BGH WRP 98, 495 – today; BGH Beschl v. 23. Nov. 2000, I ZB 34/98 Umdruck S. 7 –Test it!; BGH GRUR 2001,56 - Likörflasche). Dabei kann es nicht darauf ankommen, dass es eine Vielzahl von Möglichkeiten der Darstellung verschiedenster Hunderassen gibt. Entscheidend ist vielmehr, dass jedwedes naturgetreue Hundeportrait in diesem Warengebiet eine typisierte Bestimmungsangabe ist und die Sachlage allenfalls bei Vorliegen eines charakte- ristischen Merkmales, das ein über die Bestimmungsangabe hinausführendes Ele- ment enthielte, etwa in Form einer zumindest bei genauerer Betrachtung erkenn- baren Stilisierung (BGH MarkenR 2001, 34 –Zahnpastastrang), anders zu beurtei- len wäre. Eine solche ist hier jedoch, wie der Senat bereits in seiner Entscheidung im ersten Rechtsgang zum Ausdruck brachte, nicht gegeben. Der Hinweis der An- melderin auf eine angeblich besondere Gestaltung der Hundeschnauze ist vom Senat dort bereits ausführlich abgehandelt worden. Auch unter Einbeziehung der neueren Rechtsprechung des BGH, dass es für die Annahme von Unterschei- dungskraft keiner besonderen Eigentümlichkeit oder Originalität bedürfe, ist in der Darstellung der Schnauze keine derart verfremdende Stilisierung zu finden. Um die Färbung der Zunge sowie den schwarzen Schnauzenrand überhaupt als eine Stilisierung einordnen zu können, ist nämlich ein erhöhtes Maß an Aufmerksam- keit als üblicherweise vom verständigen und aufmerksamen Verbraucher den Pro- dukten und ihrer Aufmachung in der Werbung entgegengebracht wird erforderlich (EuG 1. Instanz; Urteil v. 7. Juni 2000 – T-359/99 TZ 27 – Eurohealth) Das Publi- - 9 - kum müsste die Anatomie einer Hundeschnauze bei offenem Maul gegenwärtig haben, um mit Sicherheit zu erkennen, dass das angemeldete Zeichen die Zunge in nicht naturgetreuer Farbe, sondern "schrill" wiedergibt, dass bei heraushängen- der Zunge normalerweise seitlich die Zähne des Hundes zu sehen sind und dass schließlich die Zunge immer über die untere Lefze heraushängt. Der Senat geht insoweit, anknüpfend an die bisherige ständige Rechtsprechung davon aus, dass der Verkehr ein Bild so aufnimmt wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysie- renden Betrachtungsweise und mehreren Gedankenschritten zu unterziehen. In dem Maß, in dem dieser Grundsatz für die Bejahung der Unterscheidungskraft gilt, muss er auch für den Fall gelten, dass eine Darstellung, die dem Publikum natur- getreu entgegentritt und einem bestimmten in dem betroffenen Warengebiet sich findenden Stereotyp entspricht, assoziativ auch auf diesen Gegenstand als nichts anderes als er darstellt, bezogen wird (vgl 24 W(pat) 120/99 – Weichspülmittel- flasche). Das Zeichen hier ist nichts anderes als eine prototypische Darstellung des Kopfes eines West Highland White Terriers, wie er in zahllosen Darstellungen aller Kataloge und Prospekte des Tiernahrungsbereiches bekannt ist, und wie er auch in vielen anderen Publikationen und Büchern, die sich mit Hunden im allge- meinen und einzelnen Rassen im besonderen befassen, bekannt ist. Dabei wer- den auch andere Hunderassen mit der Darstellung der Hundeschnauze in der Art des Zeichens gezeigt (zB Partner Hund, Hundemagazin August 1997; Guter Ratgeber, Der Westie, ZAJAC’S Ratgeber 1998, S. 61). Darüber hinaus sind die Möglichkeiten computergesteuerter Retouchierungen von Photografien die Mög- lichkeiten der Veränderung naturgetreuer Darstellungen derart perfektioniert, dass die Grenzen zwischen Wirklichkeit, naturgetreuer Darstellung und stilisierten Merk- malen in Darstellungen zunehmend verschwinden können und vom Publikum nicht mehr ohne weiteres wahrnehmbar sind. Der Senat kann sich daher nur in der Aussage der Entscheidung im ersten Rechtsgang wiederholen, dass das Zeichen nichts anderes als eine prototypische Darstellung des Kopfes eines Westies ist, und daher kein Anlass bestand auch aufgrund neuerer Rechtsprechung des BGH zu einer anderen Entscheidung in der Sache zu kommen. Der Senat hatte somit im Rahmen der Selbstbindung im - 10 - zweiten Rechtsgang letztendlich nur noch über die Frage der Verkehrsdurchset- zung zu entscheiden. 2. Die Voraussetzungen für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung gem § 8 Abs 3 MarkenG sind jedoch nach der Aktenlage nach wie vor nicht gegeben. Bei der Prüfung, ob sich die beanspruchte Darstellung im Verkehr durchgesetzt hat, ist von einer Gesamtschau aller Gesichtspunkte auszugehen, die zeigen kön- nen, dass die Marke Unterscheidungseignung erlangt hat. Dazu gehören einmal alle Maßnahmen des Anmelders, seine Marke auf dem Markt zur Geltung zu brin- gen, also der von der Marke gehaltene Marktanteil und die mit ihr erzielten Umsät- ze, die Intensität, die geographische Verbreitung und die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke usw.. Sodann bedarf es auf der anderen Seite eines Nachweises, dass die Bemühungen des Anmel- ders beim Verkehr Erfolg im Sinne eines Feed-back gehabt haben. Die Maßnah- men müssen zumindest bei einem maßgeblichen Teil der beteiligten Verkehrskrei- se und Mitbewerber angekommen sein, was sich durch Erklärungen von Industrie- und Handelskammern wie auch im Wege demoskopischer Befragungen belegen lässt (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 – CHIEMSEE, TZ 51). Für die Bejahung der Durchsetzung in den beteiligten Verkehrskreisen bedarf es indes keiner zahlen- mäßigen Festlegung auf Prozentsätze über die 50+1 % Grenze hinaus (vgl. schon BGH GRUR 1991, 609, 610 – SL; Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl. § 8 Rdn 198 ff; BPatG aaO – GOLD) und insbesondere auch keiner Abhängigkeit zur Be- deutung eines möglichen bestehenden Freihaltebedürfnisses (EUGH aaO -Chiemsee). Der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung ist jedoch vorliegend auf keine der vor- stehend genannten Weisen gelungen. Der von der Anmelderin schon mit der Anmeldung eingereichten GEFAS-Umfrage mangelt es an Repräsentativität der beteiligten Verkehrskreise. Zum einen sind dort nur die Halter mittlerer bis kleinerer Hunde befragt worden, ohne dass das Warenverzeichnis im Hinblick auf Hundefutter für diese Tiere rechtswirksam be- schränkt werden könnte. Zum anderen ist die Umfrage nur in den alten Bundes- - 11 - ländern durchgeführt worden, was zumindest zum damaligen Zeitpunkt, d.h. 5 Jahre nach der Wiedervereinigung, eine Verzerrung der Bekanntheitszahlen zu Gunsten der Anmelderin darstellt. Eine Hochrechnung von einem Teilgebiet auf das ganze geografische Geltungsgebiet einer Marke mag unter normalen Verhält- nissen, wie von der Beschwerdeführerin zitiert, möglich sein, nicht jedoch unter den bekannten besonderen Bedingungen in den neuen Bundesländern in den er- sten Jahren nach der Wiedervereinigung. Deshalb kann der so ermittelte Bekannt- heitsgrad von 57 % vom Senat der Entscheidung nicht zugrunde gelegt werden. Auch die vom DPMA nach Zurückverweisung der Sache veranlasste Umfrage des DIHT ist keine geeignete Grundlage zur Feststellung der Durchsetzung des Zei- chens. Die Herstellerangaben sind angesichts der derart geringen Zahl von 7 Un- ternehmen nicht aussagekräftig. Im Hinblick auf die Angaben der Händler, die von den Handelskammern eingeholt wurden, sind diese unsystematisch, zum Teil ver- worren, zum Teil unter Vermengung von Tatsachenfeststellung und rechtlichen Schlussfolgerungen gegeben, so dass sie ebenfalls nicht repräsentativ sind. Sie haben daher aufgrund der fehlenden Einheitlichkeit und Systematik der gegebe- nen Antworten und ihrer Auswertung als unbrauchbar außer Betracht zu bleiben. Was schließlich die vom EuGH vorgegebenen sonstigen Möglichkeiten zur Fest- stellung der Verkehrsgeltung eines Zeichens betrifft, d.h. die Maßnahmen zur Ver- breitung der Marke auf Anmelderseite, genügen die beigebrachten Belege noch nicht einmal den hier zu stellenden Mindestanforderungen zur Markenbenutzung. Zwar sind in der eingereichten eidesstattlichen Versicherung stattliche Zahlen zu Umsatz und Werbungskosten sowie zum Marktanteil genannt. Dabei wird jedoch nicht zwischen der bereits eingetragenen Kombinationsmarke "Westie I", dh Westie-Kopf mit geschlossener Schnauze umrandet von einem Lorbeerkranz und vor landschaftlicher Hintergrundgestaltung und dem im vorliegenden Verfahren beanspruchten Zeichen "Westie II", dh Westie-Kopf alleine, differenziert. Daher fehlen Zahlenangaben für die in diesem Verfahren als Marke begehrte bildliche Darstellung des isolierten Westiekopfes. Die Bezugnahme in den Angaben der Be- schwerdeführerin auf das Zeichen "Westie II“ lässt nämlich offen, ob sich die Zah- - 12 - len ausschließlich auf das hier verfahrensgegenständliche Zeichen beziehen, oder ob sie nicht auch das eingetragene Kombinationszeichen der Beschwerdeführerin umfassen, nämlich den Westiekopf mit Lorbeerkranz und/oder dem Wort Cesar. Auch aus den beigefügten Belegen an Werbematerial ergibt sich keine Klarheit. Vielmehr legen gerade diese die Vermutung nahe, dass Letzteres der Fall ist, da keine markenmässige Darstellung des Hundekopfes alleine, wie als Zeichen be- gehrt, in den Werbematerialien (u.a. zB in den mailings) zu erkennen ist. In allen Fällen einer nachgewiesenen markenmäßigen Benutzung findet sich der Westie- Kopf stets als Teil einer Kombinationsmarke mit Lorbeerkranz und teilweise auch mit dem Wortelement "Cesar" verbunden. Es fehlt damit der Nachweis, dass die Anmelderin dem beteiligten Verkehr konkret das vorliegend beanspruchte Zeichen durch entsprechende wirtschaftliche Maßnahmen nahegebracht hat, so dass auch insoweit die Geltendmachung der Verkehrsdurchsetzung als gescheitert angese- hen werden muss. Die Frage, ob die Grundsätze der Entscheidung des BGH zu BEKA Robusta (BlPMZ 1983, S. 186), wonach ein Zeichen als Ganzes Unterscheidungskraft ge- winnt, wenn sich ein Teil davon durchgesetzt hat, anzuwenden sind, ist hier zu verneinen. Sie betrifft nämlich den umgekehrten Fall, dass ein Zeichenelement ei- ner Kombinationsmarke sich isoliert durchgesetzt hat und damit uU die Unter- scheidungskraft für das Gesamtzeichen beeinflusst. Im Verfahren hier jedoch soll aus der Durchsetzung eines Kombinationszeichens auf die Unterscheidungskraft für das Einzelelement "Westiekopf" geschlossen werden. Dies ist hier aus zweier- lei Gründen nicht möglich. Wie bereits ausgeführt, ist weder für die Gesamtkombi- nation "Hundekopf mit Lorbeer und Wort Cesar" noch für "Hundekopf mit Land- schaft" die Durchsetzung nachgewiesen. Darüber hinaus treten aber auch die wei- teren Markenelemente des eingetragenen Kombinationszeichens "Westiekopf mit Lorbeerkranz und Wort" nicht derart in den Hintergrund, dass das Zeichen alleine von dem Kopf beherrscht und bestimmt würde und daher alleine als der einzig herkunftshinweisende Teil des Gesamtzeichens angesehen werden könnte. Ganz im Gegenteil leitet sich dessen Schutzfähigkeit gerade aus den weiteren hinzutre- tenden Elementen ab (vgl. Althammer/Ströbele, MarkenG, 6.Aufl. § 8 Rdn 182). - 13 - Insgesamt konnte die Beschwerde damit nur als unbegründet zurückgewiesen werden. Die Rechtsbeschwerde war zur Fortbildung des Rechts zuzulassen im Hinblick auf die dem EuGH vom 24. Senat des Bundespatentgerichts mit Beschluss vom 10. April 2001 (24 W (pat) 120/99) vorgelegte Frage zu Warenverpackungsformen und dem Maß an Aufmerksamkeit des Publikums beim Erkennen von herkunfts- hinweisenden Charakteristika der Form. Bei der bestehenden Vergleichbarkeit von dreidimensionalen Zeichen und Bildzeichen ist diese Frage auch für das vorliegen- de Verfahren von Bedeutung und kann nach einer Entscheidung des EuGH in na- tionaler höchstrichterlicher Rechtsprechung für Bildzeichen Eingang finden. Stoppel Grabrucker Kunze Ko Abb. 1